Сборник рефератов

Необходимая оборона

Необходимая оборона

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ярославский государственный университет

Кафедра уголовного права и процесса

ТОРОПОВ Алексей Анатольевич

Дипломная работа

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

Научный руководитель Допущено к защите Кругликов

Л.Л. Зав.кафедрой уголовного профессор, доктор

права и процесса, юридических наук.

профессор, доктор

юридических наук

Кругликов Л.Л.

_____________ 1998 г. ______________ 1998 г.

Ярославль 1998

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Стр.

ВВЕДЕНИЕ.......................................................3 Глава 1.

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧА- ЮЩИХ

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ..............................7

Глава 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ................10

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСЯГАТЕЛЬСТВУ. ........................21

§1. ПОСЯГАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ.....21

§2. ПОСЯГАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ НАЛИЧНЫМ................34

§3. ПОСЯГАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ..........39

Глава 4. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЩИТЕ..................................46

§1. ЗАЩИТА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕРШЕНА ПУТЕМ ПРИЧИНЕНИЯ ТОГО

ИЛИ ИНОГО ВРЕДА НАПАДАЮЩЕМУ. ОНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ

НАПРАВЛЕНА ПРОТИВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.........................46

§2. ЗАЩИТА ДОПУСТИМА ПРИ ОТРАЖЕНИИ НАПАДЕНИЯ НА

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРАВОМ ИНТЕРЕСЫ, КАК КОЛЛЕКТИВНЫЕ, ТАК И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, КАК СВОИ, ТАК И ЧУЖИЕ.................50

§3. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ЗАЩИТЫ.............................54

§4. МОТИВ И ЦЕЛЬ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ...................57

§5. ЗАЩИТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОСТИ..58

Глава 5. ПОНЯТИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ.......64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................80

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...............................83

ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность данной темы диплома обусловлена прежде всего

важнейшими функциями необходимой обороны в условиях становления в

России гражданского общества и правового демократического

государства. Являясь элементом правовой системы, необходимая

оборона способствует блокированию правонарушений и преступлений,

служит гарантией законности, стабильности и правопорядка.

Правильное применение законодательства о необходимой обороне

является важным условием широкого вовлечения населения в борьбу с

преступностью. Большой ущерб борьбе с правонарушениями причиняет

каждый случай необоснованного привлечения к уголовной

ответственности лиц, правомерно оборонявшихся от общественно

опасного посягательства. Исследование необходимой обороны в

теоретико-практическом плане продиктовано недостаточной

разработанностью и дискуссионностью целого ряда соответствующих

теоретических проблем. Все это отрицательно отражается на

судебно-прокурорской практике. Многие вопросы правовой оценки

действий, совершаемых при защите или в связи с защитой от

преступного нападения, решаются следственными, прокурорскими и

судебными органами по-разному, а иногда по одному и тому же делу

различные судебные инстанции принимают противоположные решения.

В ряде случаев это вызвано отсутствием четких указаний в

законе и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16

августа 1984 г. № 14 "О применении судами законодательства,

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно

опасных посягательств".[1]

В связи с принятием Декларации прав и свобод человека и

гражданина РФ, Конституции РФ 1993 г., которые закрепили

приоритет прав и свобод человека и гражданина над другими

ценностями, многие старые догмы института необходимой обороны

должны быть по-новому осмыслены теорией уголовного права.

Интересы укрепления законности требуют единообразного понимания и

применения правовых норм, регламентирующих участие граждан в

предупреждении и пресечении преступлений, поэтому имеется

необходимость в дальнейшем совершенствовании действенных гарантий

реализации права на необходимую оборону и практики их применения,

чему должна способствовать наука уголовного права.

В целом как в общетеоретическом, так и в общеотраслевом

плане проблемы института необходимой получили достойное освещение

в отечественной правовой науке, но большая часть публикаций имела

место в период с 1950 по 1970 гг., когда интересы государства

безраздельно господствовали над интересами личности. Поэтому в

работах А.А.Пионтковского, Н.Н.Паше-Озерского, И.С.Тишкевича,

И.И.Слуцкого, М.И.Якубовича, Т.Г.Шавгулидзе, В.Ф.Кириченко,

В.И.Ткаченко прослеживается линия игнорирования интересов

обороняющегося, который, совершая акт обороны, имел минимальное

число гарантий правильной оценки своего поведения. В работах

данных авторов необходимая оборона была отнесена к оценочной

категории, юридическое значение которой зависит от усмотрения

суда, исследователи называют четыре вида превышения пределов

необходимой обороны, по разному формулируют виды преступлений,

при которых возможно применение необходимой обороны. В

большинстве работ названных авторов отсутствовали предложения по

совершенствованию уголовного законодательства.

Дальнейшее исследование проблем института необходимой

обороны актуально не только в научном плане, но и точки зрения

оптимизации практической деятельности правоохранительных органов.

Потребностям практики не всегда соответствуют имеющиеся на

сегодняшний день в данной области научные разработки.

В редакции ст.37 Уголовного кодекса 1996 г. законодателю не

удалось отойти от традиционного определения условий правомерности

необходимой обороны, поэтому все проблемы так и остались

нерешенными в новом законе, поэтому гражданин, не зная

действительных требований к оборонительным действиям, будет

полагаться только на самого себя, разрешая конфликт с посягающим

без поддержки государства.

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе

всестороннего изучения института необходимой обороны, его

юридической природы, практики применения разработать

теоретические положения и рекомендации по совершенствованию

уголовного законодательства.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие

задачи :

1) Проследить процесс возникновения и формирования института

необходимой обороны в праве, установить закономерности его

развития, сущность и содержание нормативно-правовой основы;

2) Определить основание и условия обороны, разработать

подход к созданию эффективных уголовно-правовых гарантий

реализации права на необходимую оборону;

3) На базе разработанных теоретических положений

сформулировать нормативно-правовые положения, которые должны

обеспечить реализацию права обороны в уголовном законодательстве.

Теоретическую основу исследования составляют юридическая

литература по истории государства и права России, по уголовному,

уголовно-процессуальному, административному, гражданскому и

конституционному праву, в частности, труды А.А.Герцензона, Ю.В.

Баулина, Н.Д.Дурманова, В.Ф. Кириченко, В.Н. Козака, Н.Н.

Паше-Озерского, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, И.И. Слуцкого, И.С.

Тишкевича, В.И. Ткаченко, А.А. Пионтковского, Т.Г. Шавгулидзе,

М.Д. Шаргородского, М.И. Якубовича.

Эмпирическую базу диплома составили конкретно-прикладные

исследования, опубликованные в печати, материалах судебной

практики. Информационной базой исследования послужила также

опубликованная практика Верховного Суда СССР за 1956-1991гг.,

Верховного Суда РФ за 1991-1996 гг.

К числу основных положений и выводов, которые обусловливают

научную новизну диплома, по моему мнению, необходимо отнести

следующие : 1) Основным моментом регламентации необходимой

обороны в уголовном праве должна выступать идея естественного

права на оборону, охрана государственных интересов должна

осуществляться через личную защиту; 2) Главное социальное

значение института необходимой обороны должно заключаться не в

повышении активности граждан в борьбе с преступностью, а в

создании действенных гарантий воплощения права необходимой

обороны в жизнь; 3) Главным адресатом положений института

необходимой обороны должен выступать субъект обороны, а не

правоприменитель или посягающий; 4) Правовым последствием

правомерной обороны должно выступать не освобождение от уголовной

ответственности, а ее исключение.

Теоретическое значение данного диплома выражается в

разработке и обосновании основных гарантий реализации права на

оборону в уголовном законе. Диплом должен способствовать развитию

учения об обстоятельствах, исключающих преступность деяния,

повышению качества исследований в данной области.

Практическое значение работы заключается в том, что

сформулированные в дипломе выводы могут быть практически

использованы в деятельности следственно-судебных органов в

процессе применения законодательства о необходимой обороне, в

учебном процессе юридических факультетов.

В настоящей работе рассматриваются вопросы возникновения и

развития института необходимой обороны, его понятие и сущность ,

условия и пределы правомерного причинения вреда при отражении

общественно опасного посягательства, уделено большое внимание

вопросам, которые продолжают оставаться спорными в литературе,

по-разному решаются органами следствия, суда и прокуратуры,

недостаточно полно освещены в уже изданных трудах.

Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также

степени разработки затрагиваемых в ней проблем, построена и

структура дипломной работы, которая состоит из введения, пяти

глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ.

Среди методов осуществления охраны общественных отношений от

причинения им вреда большое место занимает пресечение опасных

деяний, предотвращение возникшей опасности личным, коллективным

или государственным интересам.

Статьи уголовного кодекса, исключающие уголовную

ответственность , относятся только к тем случаям, когда в

процессе осуществления таких действий причиняется ущерб

гражданам, государственным или общественным интересам. Закон

имеет в виду причинение такого рода вреда, которое внешне схож с

каким-либо преступлением, предусмотренным Особенной частью

Уголовного кодекса. Поскольку же эти действия осуществлялись в

целях защиты правоохраняемых интересов, разрешены и одобряются

государством, то они не наказуемы.

Государство, поощряя действия граждан по пресечению

общественно опасных посягательств, устранения опасных,

причиняющих вред явлений, одновременно определяет в законе ряд

условий, которым должны соответствовать эти действия. В

совокупности эти условия и характеризуют действия, как лишенные

общественной опасности.

И.И.Слуцкий считал, что поведение лица, действующего в

состоянии необходимой обороны, общественно полезно и правомерно,

поэтому оно признается не только обстоятельством, исключающим

ответственность, но и осуществлением права на оборону.[2]

В.Ф. Кириченко и А.А. Герцензон отмечали, что состояние

необходимой обороны является обстоятельством, исключающим

общественную опасность, а поэтому и противоправность деяния.[3]

Н.Д. Дурманов рассматривал необходимую оборону как

обстоятельство, исключающее преступность деяния [4]; В.М. Чхиквадзе

- как обстоятельство исключающее противоправность деяния [5]; А.Н.

Трайнин - как обстоятельство исключающее уголовную

ответственность [6]; Ю.В. Баулин - как обстоятельство исключающее

признаки преступления, т.е. общественную опасность и уголовную

противоправность(преступность) деяния.[7] Совершение действия в

состоянии необходимой обороны исключает состав преступления. Это

не только ненаказуемое, но и правомерное поведение лица.

Впервые обстоятельствам, исключающим общественную опасность,

а следовательно и преступность деяния, посвящена отдельная глава

Уголовного кодекса РФ 1996 г. [8], который вступил в действие с

1-го января 1997 года. Их количество увеличилось по сравнению с

УК 1960 года -с 2 до 6 видов. Местоположение обстоятельств также

изменилось: прежде необходимая оборона и крайняя необходимость

соединяли нормы о деликтоспособности и предварительной преступной

деятельности, ныне - замыкают учение о преступлении. Это

перемещение свидетельствует об активации данных институтов

уголовного права.

Наряду с необходимой обороной (ст.37 УК) и крайней

необходимостью (ст.39 УК) к этим обстоятельствам законодатель

отнес причинение вреда при задержании лица, совершившего

преступление (ст.38 УК), физическое или психическое принуждение

(ст.40 УК), обоснованный риск (ст.41 УК), исполнение приказа или

распоряжения (ст.42 УК). В то же время остались нереализованными

предложения о введении в законодательный оборот и других

исключительных норм: причинение вреда с согласия (по просьбе)

потерпевшего, принуждение к действию для выполнения правовой

обязанности, во время исполнения закона, профессиональных

функций, своего права. В тоже время сходных по духу и

направленности норм в УК немало: добровольный отказ (ст. 31 УК),

деятельное раскаяние (ст. 75 УК) и пр. Однако расположены они в

тексте УК автономно, так как не существует оснований для их

объединения.

Собранные в восьмой главе УК нормы являются отражением

жизненных противоречий, ограниченных возможностью правового

регулирования. Лаконичность закрепления данных норм в тексте УК

создает опасность неполноты, неточности, несправедливости

правовых формул, поэтому появляется нужда в поправках и

исключениях. Соображения законности требуют, чтобы они

формулировались исключительно в законодательстве, что и выполнено

в ст. ст. 37-42 УК.

Я считаю, что более обширная система исключительных норм

должна лучше и надежнее обеспечивать права и законные интересы

личности, чем ссылки на возможность правоохранительных поправок,

поэтому выделив эти нормы в отдельную главу и увеличив их

количество современное российское уголовное законодательство не

только воплотило достижения отечественной уголовно-правовой

науки, но и приблизилось к международному уровню регулирования

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность в силу

правомерного причинения вреда правоохраняемым интересам в

различных экстремальных обстоятельствах.

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ.

В части 1 ст.37 УК говорится: "Не является преступлением

причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой

обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства

от общественно опасного посягательства, если при этом не было

допущено превышения пределов необходимой обороны."

Право на необходимую оборону вытекает из естественного права

человека на жизнь. Конституция Российской Федерации (ч.2 ст.45)

провозглашает, что каждый вправе защищать свои права и законные

интересы всеми способами, не противоречащими закону.

На основании ст. 14 УК посягательство - это деяние, опасное

для личности, общества и государства. Защита же общественных

отношений может осуществляться самыми разнообразными путями.

В условиях, когда правоохранительные органы нашего

государства сталкиваются с трудностями при обеспечении

неприкосновенности личности, собственности и т.п., реализация

гражданами права на необходимую оборону приобретает особую

значимость и должна поощряться обществом. Запрещение гражданам

обороняться от грозящих преступлений облегчили бы преступникам

совершение преступлений. Каждый гражданин нашего общества имеет

право защищать себя и других лиц от любых преступных

посягательств со стороны нарушителей правопорядка и тем самым

предупреждать совершение преступлений.

Законодатель признал необходимую оборону активной,

наступательной деятельностью. С этой целью в ч.2 ст.37 УК

указано, что лицо может обороняться и в том случае, когда у него

имеется возможность избежать посягательства либо обратиться за

помощью к другим лицам или органам власти. Никто не может

упрекнуть обороняющегося в том, что он причинил вред посягающему,

хотя можно было бы сохранить свои права путем бегства,

парирования ударов, создания препятствий на пути нападающего,

укрытия в помещениях. Это понятно, так как борьба с преступностью

может быть эффективной, если она активна и бескомпромиссна.

На наступательный характер необходимой обороны указывает ряд

законов, разрешающих применять оружие для пресечения

посягательств ("Об оружии" [9], "О милиции" [10], "О внутренних

войсках РФ" [11], "О частной детективной и охранной деятельности в

РФ" [12] и др.).

В ч.2 ст.37 УК сказано, что право на необходимую оборону

имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной

или иной специальной подготовки и служебного положения. Стало

быть, право необходимой обороны принадлежит и работникам милиции,

и работникам прокуратуры и судов, и военнослужащим, и инспекторам

по охране рыбных запасов.

В ст.ст. 14, 15 Закона РФ "О милиции" говорится, что

сотрудники милиции имеют право применять специальные средства, в

том числе и оружие, для отражения нападения на граждан и

сотрудников милиции, для пресечения оказанного сотруднику милиции

сопротивления.[13] Для большинства граждан возможность осуществления

необходимой обороны является их личным правом. Уклонение или

отказ от использования этого права может вести лишь к моральному

осуждению.

Право необходимой обороны в юридическом смысле слова

закрепляется в Конституции РФ, а нормативные положения,

направленные на его реализацию, в отраслевом законодательстве: в

административном (ст. ст. 19, 227 КоАП РФ), уголовном (ст. ст.

37, 108, 114 УК РФ), гражданском (ст. 1066 ГК РФ), поэтому данный

институт выступает в качестве комплексного, межотраслевого

юридического института. Весь нормативный материал, который

регулирует право необходимой обороны, характеризуется большой

взаимосвязанностью, взаимообусловленностью и функциональным

единством, но его качественное состояние не отвечает интересам

обороняющегося и потребностям практики.

В системе уголовного права необходимая оборона - это

самостоятельное по своей природе субъективное право гражданина,

порожденное наличием происходящего общественно опасного

посягательства. Понятие необходимой обороны, как и все уголовное

право, все время развивается и совершенствуется.

О необходимой обороне впервые упоминалось в ст.15

Руководящих начал 1919 г. Они усматривали наличие правомерной

необходимой обороны лишь в причинении насилия над личностью

нападающего для защиты своей личности или личности других, "если

это насилие явилось в данных условиях необходимым средством

отражения нападения или средством защиты от насилия над его или

других личностью и если совершенное насилие не превышает меры

необходимой обороны". Данное определения ограничивало правомерную

оборону лишь защитой от нападения на личность, в нем ничего не

говорилось о допущении обороны против посягательства на

государственные и общественные интересы, а также о защите

имущественных прав личности.

Более обобщенное понятие о необходимой обороне было дано в

ст.19 первого советского уголовного кодекса 1922 г. Кодекс

допускал оборону не только личности, но и ее прав и позволял

сделать вывод, что необходимая оборона может выразиться не только

в причинении вред личности нападающего, но и в причинении ему

иного ущерба, которое при отсутствии условий необходимой обороны

подлежало бы наказанию. Уголовный кодекс 1922 г. все еще

ограничивал область необходимой обороны лишь защитой

индивидуальных интересов - личности и прав обороняющегося или

других лиц. Этот пробел был восполнен с принятием Основных начал

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.

Основные начала признали допустимость необходимой обороны и

при защите Советской власти. Согласно ст.9 Основных начал,

наказание не применялось к лицам, "совершившим действия,

предусмотренные уголовными законами, если судом будет признано,

что эти действия совершены лишь в состоянии необходимой обороны

против посягательства на Советскую власть, если при этом не

допущено превышение пределов необходимой обороны". Уголовные

кодексы союзных республик, принятые в период 1926-1928 гг.,

полностью восприняли формулировку "Основных начал" 1924 г.

Уголовное законодательство, действовавшее до принятия Основ

1958 г., устанавливало очень широкие пределы необходимой обороны.

Для того, чтобы направить практику по правильному пути, Пленум

Верховного Суда СССР 23 октября 1956 г. принял специальное

постановление "О недостатках судебной практики по делам,

связанным с применением законодательства о необходимой обороне".[14]

Значительно более развернутые положения о необходимой

обороне содержатся в ст.13 Основ уголовного законодательства 1958

г. Они признали, что не является преступлением действие, хотя и

попадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным

законом, но совершенное в состоянии необходимой обороны, т.е. при

защите интересов Советского государства, общественных интересов,

личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно

опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если

при этом не было допущено превышения пределов необходимой

обороны. Основы уголовного законодательства не только уточнили

предмет защиты путем акта необходимой обороны, но и определили

содержание превышения пределов необходимой обороны : "Превышение

пределов необходимой обороны признается явное несоответствие

защиты характеру и опасности посягательства".

Таким образом, Основы определяют, что действия, совершенные

при необходимой обороне, вообще не являются преступлениями, в то

время, как "Основные начала" 1924 г. указывали лишь на то, что в

подобных случаях не применялось наказание.

В уголовном кодексе 1960 г. ст.13 практически не претерпела

изменений по сравнению с редакцией в Основах уголовного

законодательства 1958 г.

В основах уголовного законодательства 1991 г. впервые была

предложена самостоятельная глава, посвященная ряду обстоятельств,

исключающих преступность деяния. Но в связи с распадом СССР эти

основы не вступили в силу. Вопрос о допустимых пределах действий

обороняющегося в уголовном законе решался весьма относительно, с

учетом оценочного, неконкретного понятия превышения пределов

необходимой обороны (ч.2 ст.13 УК РСФСР в редакции 1960 г.).

Уголовный кодекс прямо не устанавливал, в каких случаях

обороняющийся в праве причинить любой вред нападающему.

Изменения, внесенные в ст.13 УК РФ законом от 1 июля 1994

года, конкретизировали норму точным указанием на условия, при

которых необходимая оборона является всегда правомерной. Согласно

ч.2 ст.13 УК в редакции от 1 июля 1994 года, при защите

обороняющийся при защите вправе причинить любой вред посягающему,

если нападение было сопряжено с насилием, опасным для его жизни

или жизни другого лица либо с непосредственной угрозой такого

насилия. Попытка законодателя внести изменения в понятие

института необходимой обороны в Федеральном Законе РФ от 1 июля

1994 г., так и осталась попыткой, которая не нашла понимания в

научной общественности и на практике. Однако эта редакция при

всей ее прогрессивности не была лишена противоречий в части

определения "беспредельной" обороны, она оставляет сомнение в

правомерности лишения жизни посягающего при совершении им

преступлений, несопряженных непосредственно с угрозой жизни

потерпевшего (например, при изнасиловании, похищении

человека,вымогательстве), а тем самым вместо расширения права гражданина

на необходимую оборону произошло как бы его ограничение. Поэтому

законодатель в ст.37 УК РФ 1996 г. восстановил проверенную

временем (хотя и не безупречную) формулировку необходимой

обороны.

Так как в системе российского уголовного права необходимая

оборона есть самостоятельное по своей природе право граждан,

порожденное самим фактом происходящего общественно опасного

нападения, то ошибочно рассматривать необходимую оборону лишь как

институт субсидарный, дополнительный к деятельности государства

по предупреждению преступлений и наказанию преступников и ставить

правомерность необходимой обороны в зависимость от того, могло

или нет в момент обороны вмешательство органов государственной

власти предотвратить происходящее нападение. Подлинно

демократическое государство, заботящееся о безопасности своих

граждан, не может таким путем ограничивать общественно полезное

осуществление гражданами своих прав.

Вопрос об основании права необходимой обороны давно

привлекал к себе внимание юристов и философов. Криминалисты

средневековья часто обосновывали необходимую оборону священным

писанием и видели в ней не право личности, а обязанность борьбы с

грехом, нарушение которой рассматривалось само как тяжкий грех.[15]

Теория естественного права считала необходимую оборону

прирожденным правом человека. Эта теория использовала взгляды на

необходимую оборону, высказанные еще римскими юристами.

Господствующий среди римских юристов взгляд на оборону нашел свое

выражение в известном положении Цицерона о том, что необходимая

оборона есть не писанный, но прирожденный закон.

В политической литературе XVII-XIX вв. большое значение

приобрел вопрос о праве необходимой обороны в отношении

неправомерных действий представителей государственной власти.

Этот вопрос тесно соприкасался с правом народа на революцию в

случае злоупотребления главы государства своей властью.[16]

Как известно, еще Т. Гоббс в "Левиафане" требовал

беспрекословного повиновения подданного своему государю. По его

учению, что бы ни делал глава государства в отношении своих

подданных, действия эти всегда являются правомерными. Поэтому, с

точки зрения Гоббса, подданные не имеют права противодействовать

даже совершению государем преступлений. [17]

Идеологи революционной демократии во Франции в XVIII

столетии, исходя из теории общественного договора Руссо,

признавали за народом право на восстание как право обороны против

незаконных действий главы государства.[18]

В высказываниях А.Н. Радищева отразилось его отношение к

тяжелому положению, в котором находились крепостные крестьяне.

Царское уголовное законодательство открыто стояло на стороне

помещиков. "Крестьянин в законе мертв",- говорил Радищев. "Против

врага своего он (гражданин) защиты и мщения ищет в законе. Если

закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть

его не может мгновенное в предстоящей беде дать

вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом

защищения сохранности, благосостояния".[19] Поэтому Радищев

усматривал осуществление права необходимой обороны не только там,

где опасность грозила нападающему, но и там, где отсутствовал

закон, карающий за совершенное преступление, и потерпевшие сами

расправлялись с преступником.[20]

С положениями А. Н. Радищева перекликаются и взгляды русских

революционных демократов XIX столетия. Так, когда Герцен получил

известие, что крепостной крестьянин убил помещика, покушавшегося

на честь его невесты, он написал в "Колоколе": "И превосходно

сделал".[21]

Отрицательное отношение к обороне против незаконных действий

главы государства преобладало в немецкой философии конца XVIII и

начала XIX в. Так, Кант считал всякое применение насилия в

отношении верховной власти со стороны подданных тягчайшим

преступлением.[22]

От этих положений Канта ведут свое происхождение и теории

немецких криминалистов XIX в., которые отвергали правомерность

необходимой обороны против любых преступных действий должностных

лиц. Эти криминалисты аргументировали свои положения тем, что при

защите противоположных воззрений придется допустить и

правомерность обороны против самой верховной власти.[23]

Фактически оборона против действий должностных лиц карается

в любом буржуазном государстве. Для буржуазной немецкой

уголовноправовой теории вообще было характерно рассмотрение

необходимой обороны не как самостоятельного, а как субсидиарного

правового института, как некоей замены в исключительных

случаяхдеятельности органов государственной власти самовольными

действиями отдельной личности. Поэтому она допускала оборону лишь

в ограниченных пределах, когда потерпевшему нельзя было

использовать помощь полицейского.[24]

Для этой теории был характерен отказ рассматривать

необходимую оборону как субъективное право личности. И в этом

вопросе она отражала политическую реакцию на прогрессивные идеи

французской революции.

Взгляды на необходимую оборону лишь как на субсидарный

институт были распространены среди дореволюционных русских

криминалистов. Такое понимание нашло свое отражение в царском

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое

в ст.107 допускало оборону лишь тогда, когда нельзя было

прибегнуть к помощи ближайшего начальства.[25]

А.А.Герцензон неосновательно полагал, что если имеется

возможность пресечь нападение путем обращения к представителям

власти, то неиспользование этого средства исключает правомерность

обороны.[26] Правильно выступают против такого ограничения права

необходимой обороны и отстаивают самостоятельную природу

необходимой обороны в уголовном праве В.Ф.Кириченко, И.И.Слуцкий,

Ю.В.Баулин, Н.Н.Паше-Озерский, В.Н. Козак.[27]

На основании изложенного можно сделать вывод, что в процессе

возникновения и развития право необходимой обороны выступало как

одно из естественных прав, которое вытекает из природы вещей, при

этом в качестве основных предпосылок, которые определяли позицию

законодателя выступали религиозные, моральные принципы,

особенности общественно-экономического строения государства или

общества и решающее значение должно играть правовое положение

личности в обществе. Право необходимой обороны на всем протяжении

своего развития регламентировалось применительно к конкретной

жизненной ситуации, а не в общей форме.

В СССР естественное право преобразовалось в неестественное

право (обязанность) защиты государственных и общественных

интересов. Произошло смещение характеристики действий субъекта

обороны на характеристику причиняемых им последствий, так как

закрепленное только в уголовном законе, право не необходимую

оборону перестало быть правом, поскольку уголовный закон должен

реагировать лишь на общественно опасные преступные последствия.

Необходимая оборона по общему правилу является лишь

субъективным правом гражданина в определенных условиях отразить

общественно опасное нападение. На гражданах не лежит обязанность

осуществлять акт необходимой обороны. Закон не может требовать

под угрозой наказания, чтобы граждане обязательно осуществляли

принадлежащее им право необходимой обороны. Гражданин может, не

осуществляя права необходимой обороны, уклониться от грозящей

опасности, прибегнуть к помощи других лиц и т.п. Однако при этом

в определенной ситуации, например когда происходит нападение на

интересы государства или общества, или на жизнь либо здоровье

других лиц, необходимая оборона может являться моральной

обязанностью граждан.

Согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является

долгом и обязанностью гражданина РФ. Отсюда следует, что защита

от посягательств на государство является конституционным долгом.

Учитывая перечисленные обстоятельства, Пленум Верховного

Суда СССР в п.1 постановления от 16 августа 1984 г. "О практике

применения законодательства, обеспечивающего право на необходимую

оборону от общественно опасных посягательств" указал, что право

на необходимую оборону является одной из важнейших гарантий

реализации конституционных прав и обязанностей граждан по защите

от общественно опасных посягательств на интересы государства и

общества, собственность, общественный порядок, жизнь, здоровье,

честь и достоинство людей.[28]

На определенной категории граждан лежит не только моральная,

но и юридическая обязанность обороняться от происходящего

нападения. Сторож обязан охранять порученный ему склад, часовой

обязан оборонять вверенный ему объект от происходящего нападения

и т.д. Отказ от обороны в этих случаях сам может заключать в себе

состав преступления - халатного отношения к служебным

обязанностям или дисциплинарного проступка.

На мой взгляд не совсем прав Н.Н.Паше-Озерский в том, что

неосуществление в этом случае необходимой обороны "будет

неисполнением закона, неисполнением обязанностей службы, а не

исполнением якобы правовой обязанности необходимой обороны".[29]

И.И.Слуцкий правильно отмечал, что такое противопоставление

не может быть оправдано ни теоретическими, ни практическими

соображениями.[30] В указанных случаях необходимая оборона является

правовой обязанностью, основанной на специальных нормах права,

поэтому ее невыполнение есть одновременно и нарушение закона, и

правильно указывает В.И.Ткаченко, что невыполнение служебной

обязанности осуществления акта обороны влечет уголовную или

дисциплинарную ответственность.[31]

Действие, совершенное в осуществление права необходимой

обороны, не только не наказуемо, но и правомерно. Причинение

вреда в состоянии необходимой обороны будет правомерным лишь при

наличии определенных условий, именуемых в теории уголовного права

"условиями правомерности необходимой обороны". Большинство

авторов условия необходимой обороны делят на две группы : условия

правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству,

и условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к

защите.[32] И.С. Тишкевич считает, что деление условий правомерности

оборонительных действий на две группы является искусственным.[33]

Необходимая оборона представляет собой единство двух

противоположностей : посягательства и защиты. Каждая из этих

противоположностей имеет свое свойство, которое определяется

соответствующими условиями. Условия, относящиеся к

посягательству, определяют возникновение состояния необходимой

обороны, а условия, относящиеся к защите, определяют

правомерность действий по защите нарушенного блага в состоянии

необходимой обороны. Поэтому в следующих главах я постараюсь

рассмотреть сущность данных условий и подробно остановиться на их

спорных моментах.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСЯГАТЕЛЬСТВУ.

§1. Посягательство должно быть общественно опасным.

Согласно ст.37 УК "не является преступлением причинение

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть

при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,

охраняемых законом интересов общества или государства от

общественно опасного посягательства, если при этом не было

допущено превышения пределов необходимой обороны".

Для правильного понимания условий и пределов необходимой

обороны, а также признаков наказуемого в уголовном порядке

превышения этих пределов нужно прежде всего уяснить понятие

"общественно опасного посягательства".

В ст.14 УК преступление определяется как общественно опасное

деяние, запрещенное данным Кодексом под угрозой наказания.

Общественная опасность является важным материальным признаком

преступления и может быть раскрыта путем указания объектов

уголовно-правовой охраны. Согласно ст.2 УК, такими объектами

являются личность, права и свободы человека и гражданина,

собственность, общественный порядок и безопасность, окружающая

среда, конституционный строй, мир и безопасность человечества.

Наличие признака общественной опасности означает, что деяние

причиняет или создает угрозу причинения вреда общественным

отношениям. Среди всех правонарушений преступления выделяются

наивысшей степенью общественной опасности. На степень опасности

большое влияние оказывают особенности субъективной стороны,

характеристика субъекта преступления, тяжесть и общественная

значимость последствий. Общественную опасность следует разделить

на степень опасности деяния и степень опасности личности.

Опасность деяния зависит от места, времени, способа, обстановки

его совершения, а степень общественной опасности всегда

повышается с повышением опасности преступления.

Основной величиной, определяющей общественную опасность,

является реальный ущерб (вред), причиненный преступлением или

наличие реальной опасности его наступления, поэтому не могут быть

общественно опасными образ мыслей, настроения и т.п.

Уголовное законодательство и наука уголовного права выделяют

в общественной опасности качественную и количественную стороны. В

ст. 60 УК говорится о необходимости при назначении наказания

учитывать характер и степень общественной опасности преступления,

при этом характер считается качественной характеристикой

преступления, а степень - количественной.

Характер общественной опасности определяется общественными

отношениями на которые посягает преступник, а степень опасности

зависит от ряда факторов : тяжести последствий, характера вины,

особенностей посягательства и субъекта преступления. Характер

общественной опасности влияет на место, которое преступление

занимает в Особенной части УК, а степень общественной опасности

находит выражение в санкции, применяемой в отношении преступника.

Часть 2 ст.14 УК говорит о том, что не является

преступлением действие или бездействие, хотя формально и

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в

силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Деяние может быть признано малозначительным в случае, например,

незначительности причиненного ущерба, второстепенной роли лица в

совершении преступления, приготовления к преступлению небольшой

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ