Курсовая работа: Патентная и лицензионная деятельность инновационных предприятий
Курсовая работа: Патентная и лицензионная деятельность инновационных предприятий
Московский Государственный Университет Экономики,
Статистики и Информатики.
Курсовая работа.
По дисциплине: «Инновационный менеджмент».
На тему: «Патентная и лицензионная деятельность
инновационных предприятий».
Выполнила
студентка группы: ДМУ-301
Проверил
преподаватель:
Гужов
В.В.
Москва, 2004.
Содержание:
·
Введение 3
·
Стратегические цели продажи
лицензий на новые
технологии 4
·
Правовые предпосылки продажи
лицензий на изобретения и ноу-хау: 6
1)
Товарный знак и фирменное
наименование 9
2)
Патенты и авторские свидетельства 13
3)
Ноу-хау. Содержание коммерчески
привлекательных лицензий на изобретения и ноу-хау 17
·
Использование прав на объекты
интеллектуальной собственности 25
·
Цена лицензий на изобретения и
ноу-хау 27
·
Заключение 32
·
Список использованной литературы 33
Введение.
Инновационный бизнес – это проекты коммерческой реализации новых
технологий, которые могут осуществляться в различных формах.
Проблема коммерческой
реализации новых технологий обычно встает перед фирмами, где создан собственный
задел результатов научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ
или в чей штат приняты работники, готовые передать фирме права на
соответствующее ноу-хау, либо перед авторами разработок, желающих получать
прибыль от их промышленного использования. Проблему инноваций можно
рассматривать как с точки зрения фирмы, финансирующей разработку, так и
отталкиваясь от интересов автора технологии.
В любом случае, чтобы
защитить свои права на изобретения и гарантировать себе эту защиту в будущем,
работники фирмы, занимающейся инновационной деятельностью с целью коммерческой
реализации ее результатов в будущем, должны быть хорошо осведомлены и при
необходимости оперировать с такими понятиями как:
· патентование своей деятельности и лицензирование;
· защита своего торгового знака, места происхождения
товара и фирменного наименования (при заключении франчайзинговых соглашений с
фирмами, которым в последствии, для осуществления их деятельности будет
передана конфиденциальная информация, ноу-хау или патент)
· прохождение процедуры получения патента/ лицензии на
изобретения и ее особенности;
· процедура прохождения регистрации торгового знака,
места происхождения и фирменного наименования товара;
· определение адекватной цены на продажу патентов и лицензий;
· отслеживание деятельности фирм-лицензиатов,
правомерностью с их стороны владения, распоряжения и использования
предоставленного им исключительного права;
· проведение мониторинга внешней среды и отслеживание
правонарушителей исключительного права владельца;
· осуществление защиты своих интересов в суде и порядок
взыскания с правонарушителей денежных компенсаций и убытков;
· соответствие требованиям законодательству страны, в
которой проводятся научно-технические и опытно конструкторские разработки.
Без знания всех тонкостей по
каждому вышеизложенному пункту инновационная фирма рискует потерять
значительные капиталовложения и потерпеть убытки, т.к. почти в каждой отрасли
существуют конкуренты, которые, отнюдь, «не дремлют».
Данная работа посвящена раскрытию
в той или иной мере тезисов, обозначенных выше, которые могут быть полезны
менеджерам инновационной фирмы, и осветить более подробно некоторые мелкие, но
очень значительные в мире бизнеса, детали.
Стратегические цели продажи лицензий на новые технологии.
Продажа лицензии на
изобретение и ноу-хау является одним из самых желанных и часто первым
приходящим на ум (особенно начинающим предпринимателям, наслышанным о таких
лицензиях) способом попытаться извлечь доход из имеющихся в собственности
новшеств и/или вообще результатов исследований и разработок.
Ниже приводятся
некоторые характерные возможные стратегические цели продавца лицензии
(лицензиара):
1. Торговая экспансия,
т.е. обеспечение для себя перспективы (в том числе и сразу реализуемой)
увеличения продаж лицензиату и его сублицензиатам оборудования, комплектующих
изделий и материалов, необходимых для осуществления операций (выпуска
продукции) по лицензии. Это цель, по поводу которой между интересами сторон
лицензионного соглашения может быть достигнут компромисс, поскольку
определенный объем подобных сопряженных поставок действительно нужен
лицензиату.
2. «Снятие последних
сливок» с морально устаревающей (что точно известно лицензиару) технологии
путем продажи на нее лицензии не подозревающему об этом плохо информированному
лицензиату. Лицензиар (как правило, большая компания с собственными
исследовательскими мощностями) в типичных при подобной ситуации случаях уже,
например, разработал новое поколение продукции и/или технологических процессов,
собирается его осваивать, а лицензиату (особенно, если это фактический либо
потенциальный конкурент) предлагает купить внешне еще современную технологию
настаивая, чаще всего, на паушальной оплате лицензии. Это очень опасная для
лицензиата политика. Покупатель лицензии, втянувшись в инвестиции по
приобретаемой технологии и ее освоению, позднее может обнаружить, что не имеет
шансов на успешные продажи лицензируемого продукта в силу его выявившейся
неконкурентоспособности (если, конечно, не найдется рынков, где потребителям
окажется более доступен по цене и адекватен по уровню сложности устаревший
лицензионный продукт).
3. Продажа лицензии как
альтернатива (либо подготовка) прямой инвестиции в предприятие лицензиата.
Лицензия в этом случае оплачивается обязательно посредством «роялти», которые,
по сути, заменяют дивиденды от прямой инвестиции. При этом лицензиар избегает
рисков прямого инвестирования (вложения реальных средств), а также экономит на
налогах с дивидендов (налоги с лицензионных платежей в мире, как правило, ниже
налогов с дивидендов). Кроме того, продажа лицензии здесь является как бы
«разведкой боем»: если лицензиат справится с освоением лицензии, то его
предприятие сможет рассматриваться лицензиаром как доказавший свой потенциал
объект возможных последующих прямых инвестиций. Это вполне приемлемая (не
опасная) для лицензиата стратегическая цель работы с ним лицензиара.
4. Разделение рынков
сбыта с покупателем лицензии (типично для исключительных лицензий), когда
ее продавец осознает, что не в состоянии охватить своими операциями все
перспективные рынки сбыта. Выручка по паушальным платежам за лицензию тогда
может, помимо всего прочего, и укрепить финансовую основу для скорейшего
освоения рынков, которые лицензиар оставляет за собой. Очевидно, что подобная
стратегическая цель, когда ее наличие подтверждается информацией, получаемой
лицензиатом, также для него способна оказаться приемлемой.
5. Опосредование или
оформление долговременным лицензионным соглашением других более эффективных
и коммерчески перспективных каналов передачи технологий, по поводу которых
заключать отдельные контракты с чисто технической или юридической точки зрения
затруднительно. Например, когда главным способом платной передачи технологий
является передача лицензиаром в распоряжение контрагента своих
научно-технических работников (передачу их в субнайм, откомандирование) под
предлогом оказания услуг по освоению и совершенствованию предмета лицензии. Для
обеих сторон лицензионной сделки это может быть хорошим решением.
6. Получение определенного
влияния на действия потенциального конкурента, опираясь на права контроля
лицензиаром качества операций (производства) лицензиата, а также ревизии
(аудита) его бухгалтерско-финансовой документации при оплате лицензии в форме
«роялти». Ясно, что данная стратегическая цель, как и следующая из ниже
освещаемых, чревата для лицензиата неприятными последствиями.
7. Переключение опасных
потенциальных или фактических конкурентов на принципы собственной
научно-технической политики, на свойственные ей базовые
конструкторско-технологические решения и стандарты поставит конкурента в
положение, когда ему, как выяснится позднее, придется «догонять» лицензиара,
терять время и средства, вкладывать их не столько в адаптацию лицензируемой
технологии к своему ранее наработанному техническому потенциалу (оборудованию,
оснастке, освоенным смежным технологиям и пр.), сколько, наоборот, в
перестройку своего потенциала применительно к полученной технологии.
Лицензиар такую технологию
должен, по всей видимости, предлагать за очень низкую цену, «завлекая»
лицензиата.
8. Завязывание с сильным
в научно-техническом отношении лицензиатомвыгодного более широкого
научно-технического сотрудничества на основе обычно включаемого в
лицензионные соглашения положения («grant back»)
об обмене усовершенствованиями передаваемой технологии. Приемлемость и
желательность данного момента для лицензиата, естественно, зависит от
предусматриваемых условий обмена: широты предмета лицензии (особенно если это
лицензия на ноу-хау в произвольно определяемой области, а не на конкретный
патент); порядка компенсации за неэквивалентный обмен (если она
предусматривается) и т.п.
Что касается стратегических
целей покупателя лицензии, то с учетом того, чтобы ему не оказаться жертвой
опасных для него целей лицензиара, их следует видеть не столько в сбережении
времени и затрат лицензиата на его собственные исследования и разработки по
созданию получаемой технологии, сколько в преодолении технологического
отставания в известной области. Такое отставание зачастую делает принципиально
невозможным создание аналогичной конкурентоспособной технологии в разумные
сроки.
Стратегические цели
лицензиата, однако, здесь подробно не будут рассматриваться как не совсем
соответствующие теме настоящей работы. Заметим лишь, что это достаточно сложный
вопрос, требующий как анализа намерений лицензиара, так и определения
оптимальной величины планируемого лицензиатом посредством приобретения лицензии
«технологического скачка», так чтобы приобретаемая технология сохранила
определенную адекватность имеющемуся техническому потенциалу лицензиата и,
будучи освоенной, не превратилась бы в недееспособный, приносящий убытки
«островок» в его экономике.
Все лицензии в сфере
новых технологий делятся на патентные и беспатентные. Сама категория в хозяйственной практике гораздо шире:
под лицензией понимается любое разрешение владельца того или иного права
кому-либо воспользоваться этим правом параллельно с владельцем и/или вместо
него – делегирование полномочий. Поэтому существуют лицензии в виде разрешений
государства на определенные операции, являющиеся монополией государства,
лицензии на авторские права и т.д.
Экономическая природа у них
схожая, а юридическая подоплека – разная.
Правовые предпосылки продажи лицензий на изобретения и
ноу-хау.
«Классическими» в качестве
формы передачи технологий являются патентные лицензии. Они получили развитие
раньше беспатентных, и хотя в настоящее время составляют лишь немногим более
половины заключаемых в мире лицензионных соглашений по передаваемым технологиям,
успели заложить основу для общей организационно – экономической схемы также и
беспатентных лицензий.
Предпосылкой продажи
патентной лицензии является предварительное получение патента – на изобретение,
полезную модель, промышленный образец или товарный знак (с оформлением
свидетельства на него). Все это является объектами интеллектуальной
собственности.
Согласно ГК РФ
«интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и т.д.)» Объекты исключительных прав могут быть использованы
только с согласия правообладателя.
В соответствии с
Международной конвенцией, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной
собственности (подписана в Стокгольме 14.07.1967 г., в редакции от 02.10.1979
г.), интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
· литературным, художественным и научным произведениям
· исполнительской деятельности артистов, звукозаписи,
радио и телевизионным передачам
· изобретениям во всех областях человеческой
деятельности
· научным открытиям
· промышленным образцам
· товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным
наименованиям и коммерческим обозначениям
· защите против недобросовестной конкуренции
· а также, все другие права, относящиеся к
интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и
художественной областях.
Следует отметить, что
«товарный знак», «фирменное наименование» и «коммерческое обозначение» по
смыслу отличаются друг от друга.
Нормы, относящиеся к
регулированию перечисленных прав, содержаться в международных конвенциях,
указанных ниже. (Приводятся те статьи документов, на которые необходимо
обратить внимание в первую очередь)
Конвенция по охране
промышленной собственности (подписана в Париже 20.03.1883 г., в редакции от
02.10.1979 г.):
Статья 1
(1)
Страны, к которым применяется
настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности.
(2)
Объектами охраны промышленной
собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания
происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение
недобросовестной конкуренции.
(3)
Промышленная собственность
понимается в самом широком смысле и распространяется не только на
промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области
сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все
продукты промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно,
табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука.
(4)
К патентам на изобретения
относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством
стран Союза, как например: ввозные патенты, патенты на усовершенствование,
дополнительные патенты и свидетельства и т.п.
Далее в конвенции изложены
нормы правового регулирования промышленной собственности.
Как комментарий, можно
добавить, что изобретениями признаются технические решения (конструкторские и
технологические), рецептуры и химические составы веществ и материалов, новые
методики исследований и измерений (но не методы организации и управления) и
т.п., отвечающие критериям оригинальности (по сравнению с запатентованными или
общеизвестными аналогами, с соблюдением приоритета по авторству патентуемых
объектов), нетривиальности (как правило, основанности на результатах специально
проведенных исследований и разработок) и выраженной практической полезности по
четко названным областям применения.
Признаки изобретения,
отвечающие данным критериям, характеризуются в точном кратком его описании,
именуемом «формулой (или формуляром) изобретения». Оно представляет собой по
преимуществу качественное описание.
Изобретения являются лишь
отдельными техническими решениями новых продуктов, технологических процессов,
оборудования и прочих новшеств как таковых. Их нельзя смешивать с разработками
этих инноваций в целом, предполагающими создание комплектов конструкторской и
технологической документации (рабочих чертежей, регламентов технологических
процессов), которые будут только включать в себя изобретения, основываться на
них, использовать их. Все прочее в этих комплектах помимо самих изобретений
часто называют дополнительным к изобретениям документированным ноу-хау.
Патенты на полезную модель
могут представлять собой комплексные патенты на пакет изобретений вкупе с их
конструкторской проработкой, заложенный в определенное новое изделие.
Патента на промышленные
образцы – это по сути патенты на внешний вид и промышленное исполнение уже
готового продукта, выпуск которого осваивается. Они тоже могут воплощать в себе
и защищать результаты исследований и разработок (особенно конструкторских), но
по большей мере имеют отношение к дизайну изделия и конкретному варианту
технологического процесса его изготовления.
Патенты (свидетельства) на
фирменный товарный знак чаще всего к новым технологиям прямого касательства не
имеют, однако косвенно могут усилить защиту новшеств. Например, товарный знак
фирмы, пользующейся у потребителей хорошей репутацией, будучи применен для
маркировки новшеств, которые лишь «пробивают» себе дорогу на рынок, в состоянии
преодолеть вероятное общее недоверие потребителей к непривычным и/или
непонятным новым продуктам.
При наличии общих
свойств интеллектуальной собственности – они также имеют и ряд различий. Но в
рамках данной работы, интересующие нас объекты интеллектуальной собственности
разделены на 3 основные группы:
3)
объекты, не подтвержденные
охранными документами (ноу-хау).
1) Товарный знак и фирменное наименование.
Товарный знак является
объектом интеллектуальной собственности, как было указано выше, и потому
требует особой защиты. Это связано с использованием практики недобросовестной
конкуренции, «присваивании» своим товарам чужой товарной марки с целью
увеличения объема продаж, а также, защита важна в случае передачи прав
правообладателя на использование товарного знака пользователю (франчайзинг).
Товарный знак и фирменное наименование подлежит регистрации в установленном
законом порядке.
Из Конвенции по охране
промышленной собственности стоит
принять во внимание следующие положения по защите товарных знаков и прохождения
ими соответствующей процедуры регистрации:
Статья 6.
(1)
Условия подачи заявки на
регистрацию товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным
законодательством.
(2)
Однако знак, заявленный
гражданином страны Союза в какой – либо другой стране Союза не может быть
отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен,
зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения.
(3)
Знак, надлежащим образом
зарегистрированный в какой – либо стране Союза, рассматривается как независимый
от знаков, зарегистрированных в других странах союза, включая страну
происхождения.
Статья 6. bis
(1)
Страны Союза обязуются по
инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны,
или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать
недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака,
представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака,
способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного
органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране обще
известным в качестве знака лиц, пользующихся преимуществами настоящей
Конвенции, используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение
распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака
представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию,
способную вызвать смешение с ним.
Статья 6. quater
(1)
Когда в соответствии с
законодательством страны Союза передача знака является действительной лишь в
том случае, если она происходит одновременно с передачей промышленного или
торгового предприятия, которому принадлежит этот знак, то для признания такой
передачи действительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового
предприятия, расположенная в этой стране, была передана приобретателю вместе с
исключительным правом изготовления или продажи там продуктов, снабженных
переданным знаком.
Статья 6. sexies
(1)
Страны Союза обязуются охранять
знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать регистрацию этих знаков.
Статья 7. bis
(1)
Страны Союза обязуются принимать
заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам,
существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если
эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия.
Статья 8.
(1)
Фирменное наименование охраняется
во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и
независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Товарный знак или знак
обслуживания согласно Закону РФ от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» - это
обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических
лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Товарный
знак может быть зарегистрирован сроком на 10 лет с правом продления каждые 10
лет. Законом закрепляется его правовая охрана.
Нередко возникает вопрос:
зачем нужен товарный знак и не будет ли достаточным использовать просто
фирменное наименование? Дело в том, что, не смотря на то, что в Конвенции по
охране промышленной собственности предусмотрена охрана прав на фирменное
наименование в силу самого факта его использования коммерческой организацией и
общепризнанные нормы международного права и международные договоры признаются
Конституцией РФ как часть ее правовой системы; в российском законодательстве
отсутствует четкое определение самого понятия «фирменное наименование», а это в
ряде случаев приводит к вопросам проблемного характера.
В соответствии с пп. 1,4 ст.
54 ГК РФ, каждое юридическое лицо должно иметь фирменное наименование:
«Юридическое лицо имеет свое
наименование, содержащее указание на его организационно – правовую форму
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное
наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого
зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его
использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное
наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные
убытки. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется
законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом».
В настоящее время акт
государственной регистрации юридического лица фактически означает и
одновременную регистрацию фирменного наименования.
Фирменное наименование
согласно ст. 138 ГК РФ признается исключительным правом, т.е. является
интеллектуальной собственностью, и на основании ст. 132 ГК РФ наряду с другим
имуществом и средствами индивидуализации входит в состав предприятия как
имущественного комплекса. При регистрации предприятия экспертиза фирменного
наименования не производится, и предприниматель, совершенно неожиданно для себя
может вступить в конфликт с другими, имеющими такое же наименование и сферу
деятельности фирмами.
Зарубежные и российские
специалисты рекомендуют регистрировать товарный знак на начальных этапах
деятельности фирмы. Товарный знак имеет не только информационное, но и
коммерческое значения. Это особо актуальная деталь для фирмы, намеревающейся в
будущем продавать патенты на свои изобретения.
В практике имеются случаи
использования недобросовестными конкурентами имиджа и репутации других фирм.
Известное имя привлекает клиентов, а заслуженное доверие к товарному знаку
увеличивает доходы «за чужой счет». В России, например, появились фирмы,
которые на свое имя регистрируют товарные знаки зарубежных компаний (что
допускается нашим законодательством), имеющих намерение выхода на российский
рынок. Это ставит под угрозу реализацию Этих намерений, а «бизнесменам»,
развивающим деятельность в данном направлении, соответственно приносит доходы в
виде вознаграждений за разрешение зарубежной фирме использовать свой же
товарный знак. Специалисты, занимающиеся вопросами товарного знака, допускают
возможность распространения такой схемы и на российские фирмы. А это значит,
что внимание, аккуратность и своевременность в решении всех вопросов, связанных
с регистрацией товарного знака, позволит избежать многих проблем и лишних
расходов.
В международной
практике распространен ряд символов, которые используются обладателями товарных
знаков во избежание недоразумений:
* R – registered – товарный знак зарегистрирован в патентном ведомстве;
* L – logo
логотип заявлен в патентном ведомстве в качестве словесного обозначения;
* TM – trade mark – товарный знак заявлен в патентном ведомстве, но еще
не зарегистрирован;
* SM – service mark – знак обслуживания заявлен в патентном ведомстве, но
еще не зарегистрирован.
Выше речь шла о возможности
смешения товарного знака и фирменного наименования. Это, естественно, касается
только словесного обозначения. Во всем остальном имеются существенные отличия.
Отличительной чертой товарного знака от фирменного наименования является форма
его представления. Товарный знак может иметь словесное, объемное, изобразительное
или иное обозначение и их комбинацию в любом цветовом сочетании. Знак
обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака, но относится в
основном, к сфере услуг.
Товарный знак регистрируется
в Роспатенте на основе заявки физического или юридического лица. После
проведения экспертизы владельцу выдается свидетельство, удостоверяющее
исключительное право владельца на товарный знак, после чего без его разрешения
пользование товарным знаком третьими лицами запрещено.
К нарушению прав владельца относятся
такие действия как несанкционированное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой
целью товарного знака или однородных товаров, обозначенных этим знаком или
сходным с ним до степени смешения.
В российской практике
достаточно часто распространены случаи, когда в договорах на продажу товаров,
совместное производство продукции, аренду и других договорах одним из условий
является использование товарного знака правообладателя другой стороной. Это
недопустимо по трем основным причинам:
1) во-первых, передача
товарного знака должна быть официально зарегистрирована;
2) во-вторых, какие-либо
негативные действия другой стороны при отсутствии ответственности за товарный
знак правообладателя могут дискредитировать правообладателя и серьезным образом
сказаться на его репутации;
3) в-третьих, престижный
товарный знак должен приносить прибыль, только в том случае можно говорить об
его эффективном использовании; кроме того, бесплатная уступка товарного знака
чаще всего психологически не оценивается положительно партнером и выглядит как
обременительное условие.
Таким образом, при передаче
фирмой, обладающей правом на инновации, изобретения, промышленные образцы или
иную интеллектуальную собственность права на использование своего товарного
знака должны быть предприняты определенные меры по его охране, а именно:
совершена официальная регистрация знака и оговорены условия его использования.
2) Патенты и авторские свидетельства.
На изобретения, полезные
модели, промышленные образцы могут быть получены охранные документы (патенты),
подтверждающие исключительное право обладателя на их использование.
Патент представляет собой
выданное и поддерживаемое (но не гарантируемое) государственное монопольное право
на любое коммерческое использование предмета патента. В случае изобретений
это монопольное право на применение их в дальнейших оплачиваемых сторонними
лицами разработках, на выпуск и продажу продуктов/услуг, в которых воплощены
изобретения, на промышленное использование основанных на изобретениях
технологических процессов и т.д.
Срок действия патента на
изобретение – 20 лет, на промышленный образец – 15 лет, на полезную модель – 8
лет. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его
смерти.
Отношения по перечисленной
категории прав регламентируются Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 23.09.92
г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», Патентным законом Российской Федерации от 23.09.92 г.
3517-1, Законом РФ от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», Законом РФ от 23.09.92 г.
3526-1 «О правовой охране топологий интегрированных микросхем», Законом РФ от
09.07.93 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».
Патентовладелец может по
собственной воле на разных условиях «поделиться» своим правом с другими
заинтересованными лицами. Продажа патентных лицензий как раз и предоставляет
для этого соответствующий механизм (наряду с разовыми и единичными
разрешениями, содержащимися в контрактах на продажу потребителям продуктов, чье
использование могло бы означать нарушение патентных прерогатив поставщика
продукта).
К нарушениям прав владельца
патента относятся: несанкционированное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или
хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение или
изготовленного способом, охраняемым патентом на изобретение.
Соглашение, при котором
владелец указанных прав передает право на их использование другому лицу, в
практике носит название лицензионный договор. По лицензионному договору
передается не право собственности на патент, лицензию или авторство, а право на
их использование.
Однако, в принципе, если
патентовладелец не будет злоупотреблять своим исключительным правом, надолго
блокируя рынок конкурентам путем систематического отказа продавать им лицензии,
то он действительно приобретает статус «освященного» государством монополиста,
создает себе так называемую инновационную монополию, которая
позволит ему получать за время ее действия монопольную сверхприбыль или успеть
закрепить за собой рынок новшества.
Подчеркнем, что это как раз
тот случай, когда государство не борется с монополией, а поддерживает ее. Здесь
антимонопольное законодательство во всем мире приходит в противоречие с
патентным. Иначе в рыночной экономике и быть не может, так как при отсутствии
перспективы пусть и на «утешительную» для антимонопольного закона, всего лишь
временную инновационную монополию, у инноваторов не было бы стимула вкладывать
средства в разработку новшеств (через 1,5-2 года конкуренты все равно «обойдут»
патенты, полученные на действительно коммерчески перспективные и доказавшие свою
эффективность изобретения). «Пионеры» новшеств не стали бы рисковать и
тратиться на то, чтобы первыми выйти на рынок с инновациями. Гораздо более
выгодным было бы просто ждать, пока это сделают другие, и имитировать лучшие
нововведения, когда они проявят свой коммерческий успех. Но тогда интересам
технологического прогресса в стране наносился бы ущерб и за это отвечало бы
государство.
Конкуренты сами или по их
заказу разработчики – на основе опубликованных патентных описаний,
принципиальных схем и пр. – осуществляют так называемую «повторную разработку»
или reverse engineering этих изобретений,
подавая и защищая в вероятной тяжбе с патентным ведомством заявки на получение
параллельных с основным патентов, в которых «формула» по сути того же
изобретения составляется с отличными от основного патента признаками
изобретения.
Что касается временности
инновационной монополии, то известно, что государство, выдавая патент, входит с
патентовладельцем в соглашение о своего рода взаимовыгодном для последнего и
общества в целом обмене: патентовладелец, получая перспективу на временную
защищенную патентом инновационную монополию, взамен вынужден публиковать суть
патентуемых изобретений в специальных патентных журналах, информационных
бюллетенях, а также в принципиальной схеме изобретения, содержащейся в открытом
общественности патентном фонде. В нашей стране такой фонд доступен для
ознакомления за очень умеренную плату в региональных и отраслевых центрах
научно – технической информации, не считая Центральной библиотеки Всероссийского
научно-исследовательского патентного института.
Для получения патента
необходимо подать патентную заявку в патентное ведомство той страны, где, как
оценивает владелец патентоспособного новшества, будут перспективны и выгодны
сбыт и/или производство продукции, реализующей патентуемое изобретение. В
заявке, в частности, приводится «формула изобретения». Заявка проходит
экспертизу в патентном ведомстве. Около 50% всех заявок удовлетворяются.
Получение патента обходится
довольно дорого – от 6 до 10 тыс.долл. в США, не намного дешевле в Западной
Европе. Кроме того, за поддержание патента в силе в последующем придется
платить значительную ежегодную дополнительную патентную пошлину (600-1000
долл.).
В нашей стране временно
такие пошлины ниже (на порядок). Это связано с «негромко» идущим, не
рекламируемым для широкой общественности процессом приватизации
интеллектуальной собственности, когда, согласно российскому патентному закону,
частные лица-изобретатели фактически получают право оформить на себя патенты на
сделанные ими фактически даже в рамках выполнения служебных обязанностей
изобретения, если в течение трех-четырех месяцев этого не сделают их
организации-работодатели.
Очевидно, в целях экономии
средств на уплату патентного взноса, необходимым становится тщательное изучение
сравнительной перспективы рынков разных стран, где в принципе могут коммерчески
реализовываться в разных формах новшества, содержащие изобретения. При таком
изучении разумно задуматься о том, чтобы воспользоваться услугами проверенных
зарубежных патентных поверенных или совместных с ними предприятий – российских
резидентов.
Патентный поверенный – это аттестованный специалист в области правовой
охраны интеллектуальной собственности. В сферу деятельности патентного
поверенного входит предоставление следующих услуг:
1.
консультации на первоначальной
стадии определения права;
2.
консультации и личное участие на
стадии приобретения права;
3.
консультации и личное участие на
стадии действия права;
4.
консультации и личное участие при
возникновении конфликтов, связанных с правом.
Рекомендуется, однако, быть
весьма осторожными по поводу предложений иностранных посредников взять на себя
затраты на патентование в обмен на грабительские, до 50% доли в доходе от
последующей реализации запатентованных новшеств. Еще больше приходится пока
опасаться претензий на исключительные права («эксклюзив») по оказанию услуг
патентования со стороны таких посредников.
Главная опасность, исходящая
от непроверенных посредников (в том числе отечественных), состоит в том, что
они могут просто заблокировать (затянуть) патентование, пригласив в это время
на работу к конкурентам ведущих работников владельца ноу-хау и способствуя тем
временем получению патента по соответствующему новшеству тем, кто им больше за
это заплатит. Лучший способ не допустить подобного разворота событий – ни в
коем случае не предоставлять посредникам, а тем более конкурентам сведений о
разработчиках ключевых изобретений.
С учетом экономии затрат
и времени, а также соображений защиты своего патентного приоритета будет
разумно в любом случае сначала быстро получить относительно недорогой
отечественный патент, так как это:
·
Облегчает последующее прохождение
патентной экспертизы за рубежом, где имеется возможность тогда опереться на
весьма уважаемое в мире мнение высококвалифицированных экспертов Всероссийского
научно-исследовательского института – ВНИПИ, присудивших изобретению российский
патент;
·
Создает основу для любых будущих
судебных действий против тех, кто стал «обходить» патентную заявку заявителя
своей патентной заявкой, имитацией или повторной разработкой.
Необходимость глубокой
предварительной проработки решения о патентовании изобретений объясняется еще
одним обстоятельством. Как отмечалось ранее, государство поддерживает
исключительное право патентовладельца, однако ни одно государство такое право
не гарантирует в том смысле, что не берет на себя издержек и хлопот по
наблюдению за соблюдением этих прав на рынке и их отстаиванию.
Мониторинг (наблюдение) за
ненарушением своих монопольных прав должен осуществлять сам патентовладелец,
налаживая сеть поверенных и информаторов, нанимая для этого, возможно, особые
фирмы и людей, которым сравнительно не трудно уследить за соблюдением режимов
патентов на элементы технологических процессов, освоенных на закрытых заводских
территориях.
При выявлении нарушений
патентовладельцу придется также самому и за свой счет обращаться в суд с иском
против нарушителей. Последнее означает, что с него причитается и
предварительная оплата суду за иски к нарушителям в размере 10-15% от величины
имущественных исков, выставляемых обычно из расчета прибыли, которая была
патентовладельцем недополучена в следствие нарушений патентного права. Нужно
будет также покрывать текущие судебные и адвокатские (консультационные) расходы,
надеясь лишь на возмещение их ответчиком, если он проиграет процесс.
Что касается государства, то
оно бесплатно поддерживает только иск патентовладельца в суде и предоставляет
для этого иска законную основу в виде патентного закона и государственной регистрации
соответствующего патента.
Ничего удивительного,
следовательно, нет в том, что, как правило, на реальном рынке всегда
присутствуют не преследуемые патентовладельцем нарушители его патентного права:
либо он об этом не знает, будучи не в состоянии потратиться на адекватный
мониторинг, либо преследование нелегальных имитаторов просто нерационально с
экономической точки зрения. Мелкие нарушители при достаточно больших объемах
продаж патентовладельца «не делают погоды» на рынке, не составляют патентовладельцу
настолько ощутимой конкуренции, чтобы оправдать судебно-адвокатские расходы при
подаче иска.
Все это особенно существенно
для начинающих отечественных инновационных предприятий, строящих планы выхода
на местные и зарубежные рынки и желающим иметь там патентную защиту. В
частности, за рубежом ее придется обеспечивать по тамошним высоким расценкам за
услуги патентных поверенных, адвокатов и самих судебных присутствий.
Что касается отечественного
рынка, то не следует забывать, что, как и во всем мире, российский патентный
закон ставит в совершенно равное положение отечественных и иностранных
соискателей и владельцев российских патентов. Причем зарубежным заявителям (из
развитых стран с твердой валютой) несравненно легче выдержать расходы в рублях
по обеспечению в нашей стране своих продуктов и процессов отечественными
патентами, которые, будучи выданы, сразу же подрывают патентоспособность (в
конечном счете не только в России, но и на всех мировых рынках) тех местных
фирм, которые недооценили важность получения отечественного патента.
3) Ноу-хау. Содержание коммерчески привлекательных
лицензий на изобретения и ноу-хау.
После приведенного выше
краткого экскурса в юридическую основу патентных лицензий становится более
очевидной и чисто экономическая их сторона. По сути, можно считать, что сама по
себе передача патентовладельцем своего патентного права способна быть
экономически оценена лишь в той мере, в какой покупателю патентного права
грозят преследование и возмещение полученных прибылей по решению суда за ущерб
патентовладельцу, если бы этот покупатель вместо приобретения патентной
лицензии нарушил формально исключительные прерогативы патентовладельца. Иначе
говоря, если бы он нелегально имитировал защищенный патентом продукт,
использовал защищенные патентами, но опубликованные ключевые решения в своих
технологических процессах и т.п.
Очевидно, что далеко не во
всех случаях экономическая оценка чисто правовой составляющей
патентно-лицензионного соглашения будет чего-либо стоить. Так, вряд ли тому,
чьи низкая платежеспособность и отсутствие финансовых резервов для реального
обеспечения своего патентного права хоть они и становятся известны
предполагаемому покупателю патентной лицензии, удастся что-то выручить за
передачу своего патентного права. Более того, такой патентовладелец едва ли
вообще сумеет даже за символическую плату найти покупателя патентной лицензии.
Точно также снизят цену
патентной лицензии сомнения лицензиата в надежности титула лицензиара на
предмет лицензии. Подобные сомнения могут появиться, например, в связи со
становящейся очевидной вероятностью опротестования базового патента лицензиара.
Опротестование его права на оформление патента на свое имя в нашей стране
сейчас особенно актуально из-за поспешно проведенной и еще проводимой приватизации
интеллектуальной промышленной собственности. Скажется и либеральность
государственной экспертизы патентных заявок в тех странах, где патенты выдаются
в этом смысле скорее под ответственность самих патентных заявителей.
Совершенно иную юридическую
основу и соответствующие компоненты в своей цене имеют беспатентные лицензии
так называемые лицензии на ноу-хау.
Термин «ноу-хау» в буквальном смысле переводиться с английского как
«знать как» и является сокращенным выражением «know how to do it» -
«знать как это сделать». В общем смысле ноу-хау – это объем информации, имеющей
практическое применение, но не оформленное патентом или другими аналогичными
документами. Ноу-хау может содержать сведения технического и нетехнического
характера, относящиеся к организации бизнеса, экономике и финансированию
производства, маркетинговым исследованиям и коммерческим секретам.