Дипломная работа: Комплексный теоретико-правовой анализ договоров кредита и займа
Мы не можем полностью согласиться с представленньм мнением
по причине того, что в отличие от традиционньгх способов обеспечения,
предусмотренных действующим ГК РФ, реализация права на безакцептное списание
происходит без вмешательства суда и службы судебных приставов. В данном случае
банк-кредитор приобретает право списать денежные средства не только без
распоряжения заемщика, но даже и против его воли (в случае, если заемщик вдруг
передумает). Тогда как, например, при отказе заемщика добровольно отдать для
реализации заложенное имущество или отказе поручителя исполнить обязательства
по договору поручительства, банк будет вынужден обратиться в суд. Кроме того,
банк имеет возможность в кратчайшие сроки взыскать обязательную к уплате сумму,
что невозможно при реализации процедуры обращения взыскания на тот же самый
залог.
Также следует отметить невозможность оспаривания заемщиком
действий кредитора по реализации предоставленного ему в рамках договора права
на безакцептное списание денежных средств, так как факт списания является безакцептным
или, что одно и то же — бесспорным. Российское законодательство отождествляет
оба эти термина.
М.В. Карпов относит право банка на безакцептное списание «к
мерам оперативного воздействия на заемщика, нарушающего обязанность
своевременного возврата кредита», отграничивая данное право от мер ответственности[48].
Можно согласиться с тем, что рассматриваемое право нельзя
отнести и к мерам ответственности, так как для заемщика не создается угроза
дополнительных затрат. Безакцептно списывается только сумма подлежащая уплате
согласно взятых на себя обязательств. В то время как при применении
ответственности с заемщика помимо причитающихся к уплате сумм кредита и
начисленных процентов вдобавок будет взыскана сумма неустойки (пени и/или
штрафа).
Что же касается отнесения безакцептного списания к мерам
оперативного воздействия, то здесь мы считаем, что грань между так называемыми
мерами оперативного воздействия и мерами ответственности является условной. Мы
поддерживаем позицию В.М. Манохина,
который включал и оперативные санкции и меры ответственности в единое родовое
понятие санкции[49].
Для нас право на безакцептное списание представляет
интерес, прежде всего, как условие кредитного договора.
Важным моментом является то, что при отсутствии
договоренности списание без согласия заёмщика недопустимо (ст. 845, п. 2 ст.
854 ГК РФ). В кредитном договоре необходимо чётко определить основания
применения кредитором бесспорного списания, перечень счетов, к которым
допустимо обращение кредитора и сроки осуществления данной меры.
Анализируя практику российских банков, можно отметить, что
банки солидарно определяют в качестве основания для применения права на
безакцептное списание неисполнение обязательств денежного характера.
Если говорить о счете заемщика, открытом в банке-кредиторе,
то не возникает никаких трудностей с технической реализацией рассматриваемого
права. Мы предлагаем лишь сделать в кредитном договоре оговорку о том, что
право безакцептного списания денежных средств с указанного счета(ов) по
обязательствам заемщика считается предоставленным кредитору в силу кредитного
договора.
Совсем другое дело в отношении счетов заемщика, открытых в
сторонних кредитных организациях. Здесь в отношения «кредитор-заемщик» вступает
еще один банк, с которым у заемщика заключен договор банковского счета.
Согласно ст. 845 ГК РФ только владелец счета имеет право распоряжаться
денежными средствами на нем. Таким образом, банк-кредитор не сможет реализовать
свое право на безакцептное списание средств со счетов заемщика, открытых в
другом банке, при отсутствии у данного банка соответствующей информации.
В своей практике российские банки используют два варианта
доведения до стороннего банка информации о праве банка-кредитора на
безакцептное списание. Первый вариант предполагает включение в соответствующий
договор банковского счета, путем подписания дополнительного соглашения к нему,
условия о возможности бесспорного списания средств со счета. Второй вариант
заключается в даче заемщиком банку (не кредитору) особого распоряжения о
списании денежных средств с его счетов по требованию банка-кредитора.
С нашей точки зрения наиболее эффективным является внесение
условия о безакцептном списании в договор банковского счета, путем подписания
дополнительного соглашения к нему. Мы выделяем следующие достоинства данного
способа:
— происходит изменение режима счета, то есть безакцептное
списание становится одной из форм расчетов между контрагентами, таким образом,
приобретается своего рода стабильность в отношениях;
— так как обычно на практике такие дополнительные
соглашения подписываются тремя сторонами, включая банк-кредитор, то условие о
безакцептном списании выступает в данном случае как договор в пользу третьего
лица (кредитора), которое может требовать исполнения;
— невозможность исключения рассматриваемого условия из
договора банковского счета без согласия кредитора, так как последний подписал
рассматриваемое допошвггсльное соглашение.
Что касается второго варианта, то, по нашему мнению, он
имеет следующие недостатки.
Во-первых, указанное особое распоряжение представляет собой
поручение банку совершить определенные действия при наступлении отлагательного
условия. Однако от этого поручения заемщик может в одностороннем порядке
отказаться. Данный отказ в рассматриваемом случае легко реализуем, поскольку
распоряжение должно исполняться по истечении довольно продолжительного времени.
Во-вторых, согласно п. 2.3
гл. 2 Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 № 2-П «О безналичных расчетах в
Российский Федерации»[50] при безналичных расчетах используется только ограниченный
круг документов: платежные поручения, чеки, аккредитивы, а подобное
распоряжение не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным
документам, в части стандартов и необходимых реквизитов (отсутствует указание
на сумму платежа).
В-третьих, дополнительно к отметке обслуживающего банка о согласии на совершение
данной операции, банк-кредитор должен заявить (видимо в отдельном документе) о
своем намерении воспользоваться правом на безакцептное списание.
В кредитном договоре целесообразно сделать оговорку о том,
что право кредитора на безакцептное списание распространяется и на случай
требования от заемщика досрочного исполнения обязательства по договору.
Кроме того, следует помнить, что реализация
рассматриваемого права должна осуществляться обязательно с учетом положения ст.
855 ГК РФ, устанавливающего очередность списания со счета.
Подводя итог анализа условия о бесспорном списании,
хотелось бы отметить, что мы говорим именно о праве банка-кредитора, а не о его
обязанности. Автор считает, что кредитор, не воспользовавшийся данным правом,
сохраняет возможность требовать зашиты своего права на погашение задолженности
по кредитному договору через суд в общем порядке.
Переходя к рассмотрению обязанностей банка, следует сразу
отметить, что, как правило, они очень немногочисленны.
Основной обязанностью кредитора является предоставление
кредита. Только исполнив эту обязанность, банк приобретает свое важнейшее право
— право требовать погашения по кредитному договору.
Банк принимает на себя обязанность по выдаче кредита с
момента заключения договора. Рассматриваемая обязанность вытекает из самого
существа кредитного договора как консенсуальной сделки. В этом заключается
существенное отличие кредитного договора от реального договора займа,
считающегося заключенным с момента передачи его предмета (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК
РФ). Все современные правопорядки исходят из того, что в случае соглашения сторон,
банк обязан выдать кредит.
Однако, данная обязанность не является безусловной. Как
было рассмотрено выше, действующее законодательство все же дает возможность
банку отказаться от предоставления кредита при наличии соответствующих обстоятельств.
Прочие обязанности банка являются сопутствующими его
основной указанной обязанности. Предоставление кредита невозможно без открытия
ссудного счета и перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика
Поэтому кредитор обязан провести соответствующие банковские операции.
Кроме того, если в кредитном договоре оговариваются права
банка на одностороннее изменение условий договора и соответствующий порядок
уведомления заемщика, то автоматически возникает обязанность кредитора по предоставлению
заемщику соответствующей информации.
III.
Права и обязанности заемщика. Аналогично
обязанностям банка, немногочисленными являются и права заемщика. Данная
ситуация является обычной для рынка кредитования. Более того, некоторые банки в
своих кредитных договорах вообще не выделяют как таковые права заемщика. Мы предлагаем
правам заемщика посвятить отдельную статью кредитного договора и предусмотреть
в ней следующее.
Во-первых, обязанности банка выдать кредит соответственно
корреспондирует право заемщика требовать предоставления оговоренных
кредитным договором денежных средств. Данное право реализуемо лишь при
соблюдении заемщиком установленных договором условий осуществления
кредитования.
Во-вторых, следует выделить право заемщика на досрочное
исполнение обязанностей по кредитному договору при соблюдении условий и порядка,
предусмотренных договором.
Что касается обязанностей заемщика, то, в отличие от прав
последнего, они достаточно многочисленны. Это связано с необходимостью
обеспечить реализацию не менее многочисленных прав банка.
Начать следует с включения в кредитный договор обязанности
заемщика получить кредит.
В правовой литературе вопрос о том, является ли получение
кредита обязанностью заемщика остается спорным и высказаны различные мнения.
Одни ученые отрицают существование данной обязанности. Противоположного мнения
придерживаются, в частности, М.М. Агарков, И.Б. Новицкий, В.К. Райхер.
Мы разделяем точку зрения, признающую за заемщиком
обязанность получить кредит. Несмотря на то, что в отличие от кредитора,
действующее законодательство менее жестко связывает заемщика его договорными
обязанностями до получения суммы предоставляемых денежных средств, и даже, по
общему правилу, последний вправе отказаться от получения кредита,
предварительно уведомив об этом кредитора до установленного договором срока
предоставления кредита (п. 2 ст. 821 ГК РФ). Но эта же норма гражданского права
допускает, что законом, иными нормативными правовыми актами или договором может
быть предусмотрено иное. В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные
правовые акты, кроме ГК РФ, о кредитных договорах. Поэтому основная роль в
установлении специальных условий получения кредита принадлежит договору.
К сожалению, проведенный анализ кредитных договоров,
заключаемых российскими банками, выявил полное отсутствие внимания кредитных
организаций к данному немаловажному вопросу. Ведь отказ заемщика от получения
кредита, даже при условии уведомления кредитора, ставит последнего в достаточно
сложную ситуацию. С одной стороны, затрачены силы и средства по подготовке и
оформлению кредитной сделки, с другой — практическое отсутствие времени для установления
новых кредитных отношений. Таким образом, мы считаем внесение в кредитный
договор условия, обязывающего заемщика получить кредит, обязательным и
гарантирующим стабильность договорных отношений уже на начальной стадии.
Обязанность заемщика возвратить кредит, а также уплатить
начисленные на него проценты,
вытекает из самой сути кредитного договора, и как было сказано выше, она
присуща любому заемному обязательству, что позволяет четко отграничить его от
всех других обязательств. Данная обязанность является своего рода предпосылкой
существования самих кредитных отношений.
Еще одной немаловажной обязанностью заемщика является целевое
использование выданных денежных средств. Мы уже рассматривали вопросы,
связанные с возвратностью кредита. Поэтому, считаем возможным перейти к
характеристике других обязанностей заемщика.
Оговаривая в кредитном договоре условия предоставления
кредита, закономерно внесение и состаетствующей обязанности заемщика по выполнению
данных условий. Кроме того, только надлежащее выполнение требований банка,
связанных с выдачей денежных средств, будет являться предпосылкой для возникновения
у заемщика права предъявить банку претензии в случае неполучения суммы кредита.
Очевидно, что недостаточно предусмотреть в договоре права
одной стороны. Любому праву корреспондирует обязанность, иначе исключается само
понятие «обязательство». Точно также, предоставив в договоре одному субъекту
возможность, необходимо закрепить за другим субъектом обязанность обеспечить
реализацию данной возможности. Таким образом, применительно к отношениям
«кредитор-заемщик», сделать возможным существование рассмотренных прав банка по
осуществлению контроля можно лишь путем обязывания заемщика обеспечить
реализацию соответствующих прав. Иначе условие о праве контроля будет носить
декларативный характер.
Кредитор, исходя из накопленного опыта осуществления
мониторинга реализации кредитной сделки, стремится получить как можно больше
информации об использовании выданного кредита и о финансово-хозяйственной
деятельности заемщика, обязывая последнего предоставлять соответствующие
документы и обеспечивать доступ работников банка на территорию организации-заемщика
(в помещения). Каждый банк самостоятельно определяет перечень документов,
подлежащих предоставлению заемщиком и необходимый для осуществления мониторинга
кредитной сделки, начиная с документов, подтверждающих целевое использование
выданных денежных средств.
Что касается сроков и порядка предоставления документов и
информации, то в отношении регулярной и обязательной бухгалтерской отчетности
целесообразно установить, что в течение всего срока действия договора указанная
отчетность предоставляется без письменного запроса банка не позднее n-ого
количества дней после истечения сроков, установленных для ее сдачи в налоговые
органы (обязательно с соответствующей отметкой проверяющего органа). Другие
необходимые данные должны предоставляться по письменному требованию банка не
позднее срока, указанного в таком требовании.
Можно положительно отметить практику некоторых банков,
включающих в кредитный договор условие, обязывающее заемщика поддерживать
определенный размер регулярных кредитовых оборотов по счетам, открытым у
кредитора. Данное условие, во-первых, обеспечивает остаток денежных средств на
счетах заемщика, что дает банку возможность при наступлении срока платежа по
кредитному договору списать хотя бы часть необходимой суммы, используя уже
рассмотренное право на безакцептное списание, а, во-вторых, банк получает доход
в виде комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание
клиента-заемщика.
Размер кредитовых оборотов может определяться путем
фиксирования конкретного уровня, а также в процентном соотношении к сумме кредита
или к общему обороту заемщика по
счету, связанному с его хозяйственной деятельностью. Однако, мы считаем
целесообразным указать конкретный размер оборотов, так как в случае частичного
погашения кредита размер оборотов соответственно уменьшится. Также нельзя
заранее предугадать какой размер кредитовых оборотов, связанных с хозяйственной
деятельностью, заемщик проведет по счету.
Кроме того, упоминая в тексте условия понятие «кредитовый
оборот» необходимо расшифровать, что в него включается, а что нет. Здесь
практически все банки солидарно исключают из расчета кредитовых оборотов суммы,
перечисленные со ссудных счетов заемщика, то есть суммы кредитов. Так как
заемщик может иметь несколько счетов в банке-кредиторе, то, на наш взгляд,
нельзя также зачесть в счет надлежащего выполнения рассматриваемого условия
перечисление заемщиком денежных средств с одного своего счета на другой в
банке-кредиторе.
Аналогично по своей сути и применяемое некоторыми банками
условие, обязывающее заемщика производить безналичные расчеты с контрагентами,
связанные с реализацией кредитной сделки, через счета, открытые у кредитора.
Далее считаем целесообразным предусмотреть в кредитном
договоре исключение возможности заемщика совершать ряд действий без
предварительного письменного согласия кредитора, в частности, совершение сделок
на сумму, превышающую определенный размер.
Чтобы быть достаточно осведомленным о хозяйственной
деятельности заемщика банку, по нашему мнению, недостаточно проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности заемщика. Основные вопросы деятельности
организации-заемщика, в том числе касающиеся выбора направлений работы,
выработки стратегии действий, принятия решений о реорганизации или ликвидации,
планирования доходов и расходов решаются на заседаниях органов управления.
Таким образом, кредитору просто необходимо присутствовать на подобных
заседаниях (конечно, без права голоса). Отсюда следует обязать заемщика в
период действия кредитного договора не проводить заседания своих органов
управления без участия представителя кредитора.
Также в целях обеспечения реализации данного условия
необходимо также оговорить порядок уведомления банка о времени и месте
проведения соответствующего заседания.
Часто банки в ходе действия кредитного договора
сталкиваются с такой проблемой, как ликвидация или реорганизация заемщика,
которая может в значительной степени затруднить погашения обязательств по
кредитному договору. Согласно ст.ст. 57 и 61 ГК РФ реорганизация и ликвидация
юридического лица возможна как по решению компетентного органа управления этого
юридического лица, так и в принудительном порядке по решению органов
гсюударственной власти. Банк остается не застрахованным от подобной опасности.
В целях оптимизации данного риска можно рекомендовать закрепление в договоре
обязанности заемщика в период реализации кредитной сделки не принимать решения
о добровольной реорганизации и/или ликвидации, а также обеспечить отсутствие
оснований, предусмотренных действующим законодательством для принудительной реорганизации и\или ликвидации.
Согласовав рассмотренное выше право кредитора на
безакцептное списание, необходимо закрепить обязанность заемщика предоставить
его также и по счетам, открытым в период действия кредитного договора.
Право банка требовать возврата кредита и возмещения
причиненных убытков не всегда может быть реализовано на практике. Причиной
такого положения, по мнению О.Н Садикова, может являться недостаточность собранных
доказательств, сложность процедуры принудительного исполнения или же
неплатежеспособность должника[51].
Последнее обстоятельство имеет особое значение для
кредитных договоров, заключаемых банковскими и иными кредитными организациями с
субъектами предпринимательской деятельности. Права кредитора, надлежаще
исполнившего свои договорные обязательства, могут оказаться нарушенными ввиду
несоблюдения договора должником. Кредитор будет вынужден нести убытки, так как
получить их возмещение с должника будет практически невозможно ввиду его
неплатежеспособности.
В целях предотвращения таких нежелательных ситуаций, нарушающих нормальное
развитие экономического оборота и интересы его участников, в гражданском праве
и в банковской практике выработаны меры, которые призваны содействовать
надлежащему исполнению договорных обязательств. Они создают для сторон
дополнительную уверенность в том, что в случае несоблюдения заключенного
договора их имущественные интересы получат надлежащую правовую защиту. Это так называемые обеспечительные меры.
В Толковом словаре русского языка под обеспечением
понимаются «те меры, которые будут способствовать реальному исполнению
обязательства»[52].
Юридический энциклопедический словарь определяет
обеспечение как меру имущественного характера, побуждающую стороны к надлежащему
и реальному исполнению обязательств[53].
Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать
вывод о том, что обеспечение представляет собой меры, гарантирующие исполнение
или осуществление чего-либо.
Выдача кредита, как правило, сопровождается установлением
способа обеспечения полноты и своевременности его возврата. В своей работе Р.И.
Каримуллин отмечает, что «самым надежным является кредит, который вообще не
требует какого-либо обеспечения своего возврата»[54]. Но реалии сегодняшней
экономической жизни страны таковы, что подобные кредиты не имеют «почвы» для
своего существования. Но, тем не менее, действующее законодательство не
запрещает банкам осуществлять выдачу необеспеченных, так называемых бланковых,
кредитов. В частности, ст. 33 Закона о банках, а именно ч. 1 данной статьи,
содержит в себе указание, согласно которому кредиты, предоставляемые банком,
могут обеспечиваться способами, предусмотренными федеральными законами или
договором. В свою очередь и юридическая литература допускает «необеспеченность»
кредитных отношений. Такие ученые как О.В. Мушинский, О.М Олейник и О.Н.
Садиков солидарны, как друг с другом, так и с действующим законодательством, в
том, что требование об обеспечении кредита не носит императивный характер[55].
Таким образом, кредит, выданный без обеспечения, в
настоящее время не может влечь несостоятельность договора как юридического
факта.
Примечательно, что в судебной практике встречаются случаи,
когда неисправный заёмщик в обоснование своих возражений против требования
истца о погашении задолженности ссылается на заключение кредитного договора без
сопутствующих ему договоров обеспечения[56]. Такие доводы ответчика справедливо отклоняются судом.
Предположение об обратном едва ли имеет смысл, ибо обеспечение предоставляется
по требованию и в интересах самого кредитора. Оно содействует, а не препятствует
надлежащему исполнению заёмщиком своего обязательства.
Но в отдельных случаях обязательность предоставления обеспечения
возложена на заёмщика нормативным правовым актом. Так, например, бюджетный
кредит может быть предоставлен юридическому лицу, не являющемуся унитарным
предприятием или бюджетным учреждением, только при условии предоставления
заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного
кредита (ст. 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации)[57]. Только под обеспечение
вправе кредитовать Банк России.
Иногда само существо кредитной сделки требует
одновременного заключения обеспечительного соглашения. Имеются в виду, прежде
всего, ломбардные кредиты, то есть краткосрочные кредиты, предоставляемые гражданам под залог
предназначенного для личного потребления движимого имущества специальными
организациями-ломбардами (по смыслу ст. 358 ГК РФ) или коммерческим банком под
залог государственных ценных бумаг Банка России[58]. В силу закона возникает
залог на жилой дом или квартиру в обеспечение кредита, за счет которого они
были приобретены (ст. 77 Закона об ипотеке).
В связи с изложенным, представляется, что обеспечение
кредита в настоящее время является лишь экономически стимулируемым, обусловленным
необходимостью избежания неблагоприятных последствий со стороны банка,
требованием.
Юридическая природа способов обеспечения исполнения
обязательств продолжает оставаться одним из сложных вопросов цивилистики.
Г.В. Понаиотов и В.С. Якушев понимают под способом
обеспечения обязательств меру побуждения должника к исполнению лежащей на нём
обязанности путем присоединения в силу закона или договора к основному
обязательству дополнительного[59].
Данное определение представляется удачным, так как ученые
акцентируют внимание на стимулирующей природе способов обеспечения. Именно
угроза неблагоприятных для заемщика последствий влечет выполнение кредитного
обязательства.
Несмотря на то, что выбор конкретного способа обеспечения
оставлен на усмотрение самих сторон кредитного договора. Однако, тот или иной
выбор может иметь значение, например, при формировании резерва на возможные
потери по ссудам. Согласно указаниям ЦБ РФ, степень кредитного риска зависит от
конкретного способа обеспечения[60]. В свою очередь, размер начисленного резерва прямо
отражается на уровне расходов банка.
Анализ отдельных способов обеспечения исполнения
обязательства не является предметом настоящего исследования. Поэтому в
последующем ограничимся лишь теми их аспектами, которые имеют непосредственное
отношение к кредитному договору.
Законодатель выделил три основные группы способов
обеспечения исполнения обязательства по возврату банковского кредита:
Первая,
включающая, например, залог или удержание имущества должника, обеспечивает
возврат денежных средств каким-либо имуществом или правом на него.
Во второй,
обязанное лицо замещается другим, как, например, в случае поручительства,
банковской гарантии.
Третья же
усиливает содержание обязательства путем применения гражданско-правовой
ответственности, например, неустойки в форме штрафа или пени.
На наш взгляд, лишь первая группа способов наилучшим
образом обеспечивает исполнение обязательства, и кредитору предоставляется
более надежная защита от неисправного заемщика. Преимущества этих способов
обеспечения обнаруживаются, прежде всего, при ликвидации несостоятельного
заёмщика, когда кредитор пользуется преимуществом перед большинством других
кредиторов банкрота: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным
залогом имущества должника, удовлетворяются в третью очередь (абз. 4 п. 3 ст.
25 и п. 1 ст. 64 ГК РФ). Очевидно, что залог является наиболее эффективным
способом обеспечения. Вместе с тем, он все же имеет недостатки, прежде всего,
связанные с довольно сложной процедурой реализации заложенного имущества,
предшествующей удовлетворению требований кредитора.
Вторая группа предоставляет кредитору право требования к
обеспечителю исполнения обязательства заёмщика, выступающему как третье лицо по
отношению к заключенному кредитному договору. Поэтому, несмотря на общие черты
в своем содержании, обеспечиваемое и обеспечительное обязательства различны
здесь уже потому, что лица, которые их приняли на себя перед кредитором, не
совпадают. Обязанность обеспечителя состоит, как правило, в совершении
действия, аналогичного по своему характеру действию заёмщика, а именно в
возврате суммы кредита, уплате процентов, в необходимых случаях в возмещении
убытков, то есть также является денежным обязательством. Реализация такого
права требования на практике — более простая, чем при реальном способе
обеспечения, но и менее надёжная. В случае банкротства поручителя или гаранта
обеспечение утрачивает свою ценность, так как никаких преимуществ в
удовлетворении своего требования кредитор по кредитному договору перед другими
кредиторами поручителя (или гаранта) не имеет.
Говоря о третьей группе необходимо отметить, что учеными-юристами
ставится под сомнение обеспечительный характер неустойки.
Л.Г. Ефимова, перечисляя способы обеспечения исполнения
кредитного договора, вообще не рассматривает неустойку в качестве таковых[61].
Против отнесения неустойки к способам обеспечения
высказывается и Е.А. Суханов. «Само взыскание неустойки с неисправного должника
ничем не обеспечено и не гарантировано кредитору, отнесение ее к специальным
способам обеспечения исполнения обязательств представляется данью юридическим
традициям, едва ли соответствующим реалиям современного имущественного оборота»[62].
Приведенные позиции, на наш взгляд, являются слишком
категоричными. Ученные полностью отрицают необходимость неустойки, забывая, что
ее применение позволяет предупредить правонарушение со стороны должника. Угроза
претерпевания дополнительных неблагоприятных последствий должна обеспечить
исполнение кредитного обязательства, и в этом мы согласны с законодателем.
Но нельзя также забывать, что ненадежность неустойки
усугубляется положением, предусмотренным ст. 333 ГК РФ, согласно которому суд
наделен правом уменьшения размера неустойки и может воспользоваться этим правом
в тех случаях, когда подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства.
Не отрицая предупредительную обеспечительную направленность
неустойки, тем не менее, мы солидарны с тем, что неустойку нельзя ставить в
один ряд с другими способами обеспечения исполнения обязательств. Это лишь
средство, прежде всего превентивного характера и поэтому его необходимо считать
всего лишь способом защиты гражданских прав. По существу неустойка представляет
собой лишь санкцию за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Большинство российских банков не предусматривают в своих договорах в качестве
способа обеспечения неустойку, так как неустойка не решает основной проблемы — обеспечение
возврата всей суммы кредита и начисленных на него процентов. Таким образом,
считаем целесообразным внести условие о неустойке не в раздел кредитного
договора, посвященный обеспечению возвратности кредита, а в раздел,
предусматривавший ответственность по договору.
Действующим ГК РФ в перечне способов обеспечения
предусмотрен и задаток. Данный способ, по нашему мнению, выполняет лишь
компенсационную функцию, чаще всего при заключении кредитных договоров с
использованием процедуры торгов.
Залог имущества
занимает особое место среди указанных в законе и применяемых в юридической
практике способов обеспечения исполнения обязательств. Это один из классических
гражданско-правовых институтов, известных ещё римскому частному праву. В
советский период институт залога практически не использовался несмотря на то,
что положения об этом способе обеспечения обязательства содержались в ГК РСФСР
1922 и 1964 г.г. В связи с изменением экономического уклада в современной
России и, вследствие этого — развитием гражданско-правового регулирования
имущественных отношений, институту залога в гражданском законодательстве
отведено достойное место.
В силу своего универсального характера залог способен
обеспечивать каждое обязательство, однако, в римском праве он связывался
непосредственно с договором займа[63].
Дискуссии по поводу правовой природы залоговых прав
продолжаются и по сегодняшний день. Шершеневич Г.Ф. относил право залога к
вещным правам. Он указывал на то, что «Залоговым правом признаётся право на
чужую вещь, принадлежащее верителю в обеспечение его прав требования по
обязательству и состоящее в возможности исключительного удовлетворения из ценности
вещи»[64].
Исследуя правовую конструкцию залога, В.М. Хвостов
приходит к выводу об обязательственном характере залоговой модели. В частности,
им отмечалось, что вещные права имеют общие им всем свойства, которых мы не
находим в залоге. Так, например, при залоге нет длительного, равномерного и
непосредственного воздействия субъекта права на вещь, имеющего место в вещном
праве. Право кредитора при залоге сводится к тому, что он может воспользоваться
вещью только при неуплате долга, за который эта вещь отвечает. Во время
существования долга залоговое право приводит только к известной связанности
вещи. Уплатой долга эта связанность уничтожается. Кроме того, отмечается, что
залог, как и обязательство, исчерпывается иском и без этого иска он немыслим. Приобретение
залогового права по давности невозможно. В отличие от вещных прав залог
возникает на основании простого соглашения[65].
Обязательственно-правовую природу залога доказывает в своих
исследованиях и В.В. Витрянский[66].
Вместе с тем, в современной юридической литературе можно
встретить указания на то, что залогу присуща двойственная природа в силу
порождения им двух видов отношений — между залогодателем и залогодержателем, и
между залогодержателем и вещью[67]. Так, например, по мнению О.М. Свириденко «спор о
вещно-правовом или обязательственно-правовом характере залога необходимо
разрешить в форме принятия двойственного характера залога с признанием
вещно-правового и обязательственно-правового характера при приоритетном
положении последнего»[68].
На наш взгляд, позиция сторонников обязательственной
природы залогового права является наиболее правильной, в ней проявляются сущностные
характеристики залога. Не следует также забывать, что указанной точки зрения
придерживается и законодатель. На это указывает расположение норм о залоге не в
разделе ГК РФ о собственности и вещных правах, а в разделе об обеспечении
исполнения обязательств.
По договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). Данное положение раскрывает саму суть
поручительства, которая состоит в том, что наряду с главным должником личную ответственность
за его долг принимает на себя ещё другое лицо — поручитель. Именно эта
особенность и является наиболее привлекательной характеристикой поручительства.
Не случайно, что у римлян данный способ обеспечения кредита был излюбленным[69].
В юридической литературе наблюдается различные подход к
определению этого понятия. Так, например, Г.Ф. Шершеневич предлагал понимать
под поручительством присоединённое к главному обязательству дополнительное
условие об исполнении его третьим лицом, поручителем, в случае неисправности
должника[70]. По мнению В.А. Томашевича, поручительство есть денежная
ответственность, принимаемая посторонним лицом за контрагента, на случай
неисполнения последним своего обязательства[71]. С точки зрения Д.И. Мейера,
поручительство представляет собой юридическое отношение, в котором одно или
несколько лиц обязываются в случае неисправности лица, обязанного совершением
какого-либо действия в пользу другого лица, совершить за должника это действие
или вознаградить верителя
за нарушение его права[72].
Однако, по нашему мнению, наиболее конструктивной и
определенно сформулированной является позиция В.А. Белова, согласно которой поручительство
— это гражданское правоотношение, содержанием которого является ответственность
определённого лица (поручителя) за нарушение прав и охраняемых законом
интересов активного субъекта определённых правоотношений, последовавшее со
стороны его контрагента в этих правоотношениях — обязанного субъекта[73].
Также следует отметить, что поручительство нельзя
отождествлять с договором, поскольку последний, являясь юридическим фактом,
служит основанием возникновения правоотношения и находится за его пределами. В
противном случае произойдет смешение сути этих двух понятий.
Согласно ст. 368 ГК РФ в силу банковской гарантии банк,
иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе
другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного
требования о ее уплате.
Ранее действовавшее законодательство не содержало
определения гарантии, хотя и предусматривало такой способ обеспечения
исполнения обязательств, преимущественно «между социалистическими организациями». При этом на гарантию распространялись почти все нормы,
регулирующие поручительство, что позволяло рассматривать ее как особый вид
договора поручительства[74].
Ныне действующий ГК РФ иначе толкует институт гарантии,
используя термин «банковская гарантия». Законодатель четко определяет отличительные
характеристики данного института В отличие от поручительства, возникающего в
силу договора и характеризующегося акцессорностью, банковская гарантия — односторонняя
сделка, имеющая самостоятельный, независимый от основного обязательства,
характер. Кроме того, необходимо отметить, особый субъектный состав
правоотношения. В качестве гаранта могут выступать лишь банки, иные кредитные
организации или страховые компании. Следующей характерной чертой банковской
гарантии является ее возмездность. Также, по общему правилу банковская гарантия
является безотзывной (ст. 371 ГК РФ) и право требования бенефициара к гаранту
не может быть передано другому лицу (ст. 372 ГК РФ).
Следует обратить внимание на то, что, хотя в юридической
литературе констатируется «практически полное отсутствие какой-либо связи между
обязательством гаранта уплатить соответствующую сумму бенефициару и основным
обязательством, обеспеченным банковской гарантией»[75], тем не менее судьба основного обязательства
непосредственно зависит от исполнения или неисполнения гарантом своего
обязательства по банковской гарантии. Несмотря на отсутствие в ГК РФ норм,
определяющих последствия исполнения гарантом своих обязательств по банковской
гарантии и влияющих на судьбу основного обязательства, тем не менее, учитывая
положения ст. 379 ГК РФ, предусматривающей принципиальную
возможность предъявления гарантом
регрессных требований к принципалу и, применяя по аналогии нормы о
поручительстве, можно сделать вывод, что исполнение гарантом своих обязательств
перед бенефициаром погашает права требования последнего к принципалу. В
противном случае мы имели бы дело с неосновательным обогащением кредитора.
Хотелось бы также добавить, что при наличии различных
взглядов на правовую природу банковской гарантии[76], доминирующей является
позиция, согласно которой банковская гарантия — это не просто новый для
отечественного гражданского законодательства, но и самостоятельный способ
обеспечения исполнения обязательств[77].
Обеспечение исполнения заёмщиком своего обязательства по
погашению кредита должно быть по общему правилу предусмотрено либо в специальном условии самого кредитного договора, либо
в отдельном договоре. Большинство обеспечительных обязательств, предусмотренных
главой 23 ГК РФ, требуют обязательной письменной формы для их заключения,
несоблюдение которой, как и в случае кредитного договора, влечет их
недействительность.
Анализ российской банковской практики показывает, что
большинство кредитных организаций в обязательном порядке предусматривают в
кредитных договорах лишь ссылку на договор обеспечения. Мы не одобряем практику
банков, предусматривающих в кредитном договоре положения, непосредственно
относящиеся к обеспечительному правоотношению. В частности, обязанность
заемщика обеспечить сохранность заложенного имущества, право кредитора
требовать предоставления дополнительного обеспечения, возможность удержания
какого-либо имущества заемщика, находящегося у банка, о страховании предмета
залога и др. Указанные условия являются необходимыми в соответствующих
договорах об обеспечении. В кредитном договоре достаточно лишь ссылки на
соответствующий договор при условии обязательного письменного оформления
отдельных документов, подтверждающих обеспечение сделки (договора залога,
банковской гарантии и др.).
Следует отметить, что формулировки текста рассматриваемого
условия кредитных договоров некоторых банков являются ограниченными. Предусматривается,
что обеспечивается лишь возврат кредита, либо кредита и процентов, начисленных
за его пользование.
Автор солидарен с позицией банков, оговаривающих в
кредитных договорах, что обеспечивается исполнение обязательств заемщика по
договору. При таком подходе учитываются также и обязательства заемщика по
уплате неустойки, возмещению предусмотренных договором убытков и возможных расходов кредитора.
Таким образом, можно порекомендовать следующую редакцию
условия об обеспечении кредитного договора:
«Исполнение обязательств заемщика по кредитному договору
обеспечивается:
договором №от «»г. о залоге n-ого
имущества;
договором №от «___»г. поручительства юридического
(физического) лица и др.».
Дополнительные условия и договоренности сторон. Необходимость дополнительных условий диктуется практическим
опытом российских банков.
Заключение и реализация кредитной сделки предполагает обмен
определенным количеством информации между банком и заемщиком. С одной стороны,
заемщику становится известна процедура оформления и выдачи кредита, требования,
предъявляемые к потенциальному заемщику. С другой стороны, банку предоставляются почти все
сведения о финансово-хозяйствешюй деятельности заемщика, которые составляют
коммерческую тайну. Очевидно, что ни одна из сторон не заинтересована в том,
чтобы третьи лица получили доступ к указанной информации. Кроме того, условия
каждого кредитного договора, в частности, о размере кредита, процентной ставке,
сроке кредитования и прочие, индивидуальны и зависят от различных показателей.
В связи с этим, у одних заемщиков положение может быть более выгодным, нежели у
других. Таким образом, полагаем, что банку в целях избежания нежелательных
объяснений по вопросам условий кредитования и заемщику в целях предотвращения
разглашения коммерческой тайны необходимо договорится о взаимном соблюдении
режима конфиденциальности.
Зачастую в ходе судебного разбирательства банки
сталкиваются с попытками неверно истолковать формулировки текста кредитного
договора. Это может привести к вынесению невыгодного для банка решения. В связи
с этим, можно порекомендовать внести в кредитный договор условие,
оговаривающее, что положения кредитного договора являются взаимосвязанными,
каждое из которых должно рассматриваться в общем контексте кредитного договора.
Необходимо отметить и полностью поддержать практику, согласно
которой банк, благоразумно предвидя возможные судебные споры, договаривается с
заемщиком о регулярной сверке задолженности. В случае обращения банка с
исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитному договору важно
обоснованно доказать размер требований кредитора и из чего они состоят. В
данной ситуации не лишним будет сослаться на составленные совместно акты
выверки задолженности, подписанные обеими сторонами.
Очевидно, что рассмотренные дополнительные условия и
договоренности сторон кредитного договора можно отнести к превентивным мерам,
которые способны в значительной степени оказать влияние на успешный исход
кредитной сделки.
Разрешение споров. Действующее
законодательство гарантирует банку право на судебную занщту его требований,
вытекающих из кредитного договора. Однако, в некоторых случаях реализация
указанного права исключается в связи с наличием процессуальных или отсутствием
установленных законом условий такой реализации. Речь идет о соблюдении
досудебного порядка урегулирования споров между сторонами сделки.
Согласно п. 2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации[78] арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения в случае установления после принятия его к производству, что
истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования
спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.
Обязательный досудебный порядок урегулирования споров
предусматривает, например, ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ[79], согласно которой до предъявления иска в связи с
перевозкой пассажира, багажа, груза, с буксировкой буксируемого объекта
обязательным является предъявление к перевозчику (буксировщику) претензии.
Аналогичные положения содержатся
в ст. 22 Федерального закона от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном
железнодорожном транспорте»[80], ст. 37 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №
176-ФЗ «О почтовой связи»[81] и др.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения части
первой Налогового кодекса РФ» установлено, что обращение налогоплательщика в
суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченных налогов и пеней возможно
только в случае отказа налогового органа в удовлетворении соответствующего
заявления налогоплательщика либо не получения ответа на него в установленный
законом срок[82].
В качестве примера иного досудебного порядка можно привести
п. 2 ст. 452 ГК РФ, в соответствии с которым требование изменить или
расторгнуть договор может быть заявлено в суд только после отказа другой
стороны на подобное предложение либо не получения ответа в установленный срок.
В силу действия принципа диспозитивности самими сторонами в
заключаемом ими договоре может быть предусмотрен указанный порядок. В этом
случае договор должен содержать четкие положения об условиях и порядке
претензионного порядка разрешения споров либо конкретную запись об установлении
такого порядка.
Отношения, возникающие из кредитного договора, регулируются
действующим ГК РФ, который не предусматривает обязательного досудебного порядка
разрешения спора. Таким образом, только сами стороны могут оговорить подобное
условие в договоре.
Считаем не рациональным установление в кредитном договоре
обязательного претензионного порядка разрешения споров по причине
малоэффективности
переговоров с неплатежеспособным заемщиком, которые лишь затянут время и дадут
возможность недобросовестному заемщику незаконным образом распорядиться
имеющимся имуществом, в том числе являющимся предметом залога.
Таким образом, предлагаем устанавливать в кредитных договорах,
что все споры, вытекающие из них, подлежат рассмотрению в установленном
действующим законодательством Российской Федерации судебном порядке.
В заключении считаем необходимым остановиться на основных
выводах и результатах исследования.
1. Договор займа – это соглашение, согласно
которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное
количество других полученных им вещей того же рода и качества.
2. Видами договора займа являются: договор
облигационного займа; договор государственного займа; кредитный договор;
договор товарного кредита.
3.
Кредитный договор представляет собой соглашение, по которому банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере
и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.
4.
Кредитный договор представляет собой коммерциализированную консенсуальную
разновидность договора займа.
5. В зависимости от сроков пользования кредиты подразделяются
на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В зависимости от обеспеченности
— на обеспеченные и необеспеченные (бланковые или персональные). Кредит,
выдаваемый под залог имущества, передаваемого банку-залогодержателю, называют
ломбардным. Ссуды под залог недвижимости называют ипотечными. В зависимости от
заёмщиков и цели использования кредиты подразделяются на государственные,
потребительские, промышленные, инвестиционные, на операции с ценными бумагами,
межбанковские, импортные и экспортные и тому подобное. Кредитный договор, в
котором заёмщиком является кредитная организация, носит название межбанковского
кредитного договора.
6. Права, обязанности и контроль кредитора:право банка
на отказ от предоставления кредита; право на одностороннее изменение размера
процентной ставки, установленной за пользование кредитом; право на безакцептное
списание денежных средств со счетов заемщика.
5. Права и обязанности заемщика:право требовать
предоставления оговоренных кредитным договором денежных средств; право на
досрочное исполнение обязанностей по кредитному договору при соблюдении условий
и порядка, предусмотренных договором; обязанность заемщика возвратить кредит, а
также уплатить начисленные на него проценты; обязанность целевого использования
выданных денежных средств.
6. Способы обеспечения исполнения обязательства по возврату
банковского кредита можно разделить на три основные группы. Первая, включающая,
например, залог или удержание имущества должника, обеспечивает возврат денежных
средств каким-либо имуществом или правом на него. Во второй, обязанное лицо
замещается другим, как, например, в случае поручительства, банковской гарантии.
Третья же усиливает содержание обязательства путем применения
гражданско-правовой ответственности, например, неустойки в форме штрафа или
пени.
7.
Дополнительными условиями сторон кредитного договора могли бы стать:условие
о взаимном соблюдении режима конфиденциальности; условие, оговаривающее, что
положения кредитного договора являются взаимосвязанными, каждое из которых
должно рассматриваться в общем контексте кредитного договора; о регулярной
сверке задолженности.
8. Отношения, возникающие из
кредитного договора, регулируются действующим ГК РФ, который не предусматривает
обязательного досудебного порядка разрешения спора. Таким образом, только сами
стороны могут оговорить подобное условие в договоре. Считаем не рациональным
установление в кредитном договоре обязательного претензионного порядка
разрешения споров по причине малоэффективности переговоров с неплатежеспособным
заемщиком, которые лишь затянут время и дадут
возможность недобросовестному заемщику незаконным образом распорядиться
имеющимся имуществом, в том числе являющимся предметом залога.
1)
Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая, часть вторая, часть третья, часть
четвертая) // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301; СЗ РФ. 1996. № 5. ст. 410; СЗ
РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). ст. 5496.
2)
Гражданский кодекс Квебека. -
М.: Статут, 1999.
3)
Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №31. Ст.
3823.
4)
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. - № 30. - Ст. 3012.
5)
Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. - № 11. - Ст.
1001.
6)
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №
395-1
«О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.
492.
7)
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
8)
Федеральный закон от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном
железнодорожном транспорте» // СЗ РФ. 1995. - № 35. -
Ст. 3505.
9)
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ
РФ. 1999. - № 29. - Ст. 3697.
10)
Положение ЦБ РФ
от 03 октября 2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российский Федерации» // Вестник Банка России.
2002.
№ 74.
11)
Положение ЦБ РФ от 04 августа 2003 № 236-П «О
порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» // Вестник Банка России. 2003. № 62.
12)
Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 №254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России.
2004. № 28.
13)
Постановление Пленума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 28 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых
вопросах применения части первой Налогового кодекса РФ» // Вестник
Высшего Арбитражного суда РФ. - 2001. - № 7.
14)
Информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
исполнением, изменением или расторжением кредитных договоров» от 26 января 1994
Л» 0Щ-7/0П-48 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1994. - № 3.
15)
Дело № 6/44 от 19 февраля 1996 г. и дело №
6/120-к от 27 февраля 1995 г. // Архив Высшего арбитражного суда республики
Татарстан.
Научная литература
1)
Агарков
М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1994.
2)
Адамович Г. Некоторые проблемы
обеспечения исполнения денежных обязательств // Хозяйство и право. - 1995. - №
10.
3)
Алексеев С.С. О предмере
советского гражданского права и методе гражданско-правового регулирования //
Советское государство и право. - 1955.
- № 2.
4)
Банки и банковские
операции: Учебник. Под ред. Е.Ф. Жукова. М., 1997.
5)
Барац С.М.
Курс вексельного права. М., 1993.
6)
Брагинский М.И. Обязательства и способы их
обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, Комментарий
к новому ГК РФ. - М., 1995.
7)
Вайденгаммер
Ю.А. Банк и его операции. М., 1923.
8)
Вильнянский
С.И. Кредитно-расчётные правоотношения и финансовый контроль. Харьков, 1995.
9)
Витрянский B.B. Договор: порядок заключения. Изменения и
расторжения, новые типы (комментарий к новому ГК РФ). - М.: Фаворит, 1995.
10)
Витрянский В.В. Договор займа:
общие положения и отдельные виды договора. М.: «Статут», 2004.
11)
Витрянский В.В. Кредитный
договор: понятие, порядок заключения и исполнения. - М.: Статут, 2005.
12)
Гавальда
К., Стуфле Ж. Банковское право. Учреждения – Счета – Операции – Услуги. – М.:
Финстатинформ, 1996.
13)
Голышев В.Г. Сделки в
кредитной сфере. - М., 2003.
14)
Гражданский кодекс Российской
Федерации. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. В 2 ч. Ч. 2./
Под ред. Козырь О.М., Маковского А.Л., Хохлова С.А. M., 1996.
15)
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Научно-практический
комментарий / Под. ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина, В.П. Мозолина. M.: Статут, 1996.
16)
Гражданское право России. Часть вторая.
Обязательственное право: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. - М.:
Издательство БЕК, 1997.
17)
Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П.
Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1997.
18)
Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник / Под
ред. проф. Е.А. Суханова. - M.: Издательство
БЕК, 2000.
19)
Гражданское, торговое и
семейное право капиталистических стран; Сборник нормативных актов: гражданские
и торговые кодексы. Учеб. пособие / Под ред. Пучинского В.К., Кулагина М.И. –
М., 1986.
20)
Гуревич
И.С. Очерки советского банковского права. Л., 1959.
21)
Захарова
Н.Н. Кредитный договор. М., 1996.
22)
Ефимова Л.Г. Банковские
сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. - М.: Юридическая
фирма «КОНТРАКТ» «ИНФРА-М», 2000.
23)
Ефимова Л.Г. Теория и практика заёмно-кредитных
правоотношений // Юрид. мир. - 2000. - № 2.
24)
Каримуллин Р.И. Права и
обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. -
М.: Статут, 2001.
25)
Каримуллин Р.И. Отказ от
предоставления или получения кредита // Право и экономика. - 2000. - № 5.
26)
Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. С.Н. Братусь,
О.Н. Садикова. - M.,
1982.
27)
Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 2: Комментарий к
Гражданскому кодексу (части второй) / Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.; М.:
Издательство «Юрайт», 2004.
28)
Комментарий
к Гражданскому Кодексу РФ, частя второй (постатейный). Под редакцией О.Н.
Садикова. М., 1996.
29)
Комланеец
Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчётах. М.,
1967.
30)
Куник Я.А.
Кредитные и расчетные отношения в торговле.М., 1970.
31)
Манохин В.М. Государственная
дисциплина в народном хозяйстве. - М.: Юрид. издат-во, 1970.
[5] Гражданский кодекс
Российской Федерации. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. В 2
ч. Ч. 2./ Под ред. Козырь О.М., Маковского А.Л., Хохлова С.А. M., 1996. С. 421.
[6] См.: Украинский Р. Аренда и заем - противопоставлений нет? // Эж-ЮРИСТ. 2004. №
33. С. 10.
[7] См.: Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 2: Комментарий к
Гражданскому кодексу (части второй) / Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.; М.:
Издательство «Юрайт», 2004. С. 511.
[8] Победоносцев
К.П. Курс гражданского права: В трех томах. Том 3 / Под ред. Томсинова В.А. М.:
Издательство «Зерцало», 2003. С. 305.
[9][9]
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Текст, комментарии,
алфавитно-предметный указатель. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. Козырь О.М., Маковского
А.Л., Хохлова С.А. М.: МЦФЭР, 1996. С. 423.
[11] См.: Гражданский кодекс Квебека. - М.: Статут, 1999. - С. 344.
[12] См.:
Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран; Сборник
нормативных актов: гражданские и торговые кодексы. Учеб. пособие / Под ред.
Пучинского В.К., Кулагина М.И. – М., 1986. - C. 148.
[13]
Витрянский В.В.
Договор займа: общие положения и отдельные виды договора. С. 247.
[14] См.,
например: Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и
исполнения. - М.: Статут, 2005. - С. 57; Каримуллин Р.И. Права и обязанности
сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. - М.: Статут,
2001. - С. 12,
[15] См.:
Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. - С. 4.;
Голышев В.Г. Сделки в кредитной сфере. - М., 2003. - С. 18.
[16] См.: Каримуллин Р.И. Отказ
от предоставления или получения кредита // Право и экономика. - 2000. - № 5. -
С. 9.
[17] Ефимова
Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. -
М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ» «ИНФРА-М», 2000. - С. 240.
[18] См.:
Витрянский В.В. Кредитный договор; понятие, порядок заключения и исполнения. –
С. 94.
[20] См.: Вильнянский С.И. Кредитно-расчётные правоотношения и финансовый
контроль. Харьков, 1995. С. 43; Агарков М.М. Основы банковского права. М.,
1929. С. 58; Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956. С. 213-218;
Ефимова Л.Г. Банковские сделки. М., 2000. С. 240.
[21] См.:
Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. Л., 1959. С. 40-55; Комланеец
Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчётах. М.,
1967. С.75; Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле.М., 1970. С.
118.
[22] См.: Агарков
М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1994. С. 82.
[23] См.:
Новосёлова Л .А. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. М.,
1994. С. 12.
[24] Флейшиц Е.А.
Расчетные и кредитные правоотношениям. М., 1956. С. 218.
[25] См.: Эльяссон
С.Л. Деньги, банки и банковские операции. М., 1998. С. 21.
[26] См.: Хохлов
С.А. Заём и кредит // Гражданский Кодекс РФ. Часть вторая: Текст, комментарий,
алфавитно-предметный указатель. М., 1997. С. 53.
[27] См.: Захарова
Н.Н. Кредитный договор. М., 1996. C. 8.
[28] См.: Банки и
банковские операции: Учебник. Под ред. Е.Ф. Жукова. М., 1997. С. 154.
[29] См.:
Вайденгаммер Ю.А. Банк и его операции. М., 1923. С. 232.
[30] См.: Сарбаш
С.В. Договор банковского счета. М., 1999. С. 105.
[31] См.: Челноков В.А. Кредит и
кредитный механизм в условиях перестройки .М., 1989. С. 40.
[32]См.:
Барац С.М. Курс вексельного права. М., 1993. С. 32.
[33]
См.: Новосёлова Л.А. Гражданско-правовое регулирование банковской
деятельности. M., 1996.
С. 10.
[34]В
данном случае ст. 818 ГК РФ применяется расширительно: долг, возникший у
контрагента перед кредитной организацией может быть заменен обязательством
заемщика по кредитному договору (так как кредитный договор частный случай
договора займа). В этом смысле понятие «заёмное обязательство» распространяется
на «обязательство заёмщика по кредитному договору».
[35]Мельников
О.О. Правовые проблемы новации долга в заёмное обязательство // Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ. 1999. № 6. С. 93.
[37]Комментарий
к Гражданскому Кодексу РФ, частя второй (постатейный). Под редакцией О.Н.
Садикова. М., 1996. С.386.
[38] См.: Роде
Эрвин. Банки, биржи, валюты современного капитализма. М., 1986. С. 137.
[39] См.:
Gavalda С,
Stouffet J.O. Droit du credit: les institutions. Paris, 1990. P. 133-134.
[41] См.: Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право. Учреждения –
Счета – Операции – Услуги. – М.: Финстатинформ, 1996. -
С.213.
[42] См.:
Ольшаный А.И. Банковское кредитование. - М.: Русская деловая литература, 1997.
[43] Пункт 2
Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением или расторжением
кредитных договоров» от 26 января 1994 Л» 0Щ-7/0П-48 // Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ. - 1994. - № 3.
[46]Алексеев С.С. О
предмере советского гражданского права и методе гражданско-правового
регулирования // Советское государство и право. - 1955. - № 2. - С. 14.
[47] См.: Адамович Г. Некоторые
проблемы обеспечения исполнения денежных обязательств / Г. Адамович //
Хозяйство и право. - 1995. - № 10. - С. 25-27.
[55] См.: Мушинский О.В., Основы
гражданского права: Учебное пособие для студентов неюридических специальностей.
- М.: Международные отношения, 1995; Олейник О.М. Основы банковского права:
Курс лекций. - M: Юристъ, 1997; Гражданское право России. Часть
вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. - М.:
Издательство БЕК, 1997.
[56]
Архив Высшего арбитражного суда республики Татарстан.
Дело № 6/44 от 19 февраля 1996 г. и дело № 6/120-к от 27 февраля 1995 г.
[58] См.: Положение ЦБ РФ от 04
августа 2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» // Вестник Банка России. 2003. № 62.
[59] См.: Панаиотов Г.В.
Обеспечение обязательств (неустойка, залог, поручительство): Лекции для
студентов. - M.: ВЮЗИ, 1958. - 267 с.
[60] См.: Положение ЦБ РФ от 26
марта 2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. 2004. № 28.
[61] См.: Ефимова Л.Г. Теория и
практика заёмно-кредитных правоотношений // Юрид. мир. - 2000. - № 2.-С. 15-19.
[62] Гражданское право. В 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник / Под
ред. проф. Е.А. Суханова. - M.: Издательство БЕК, 2000.
[73] Белов В.А. Поручительство.
Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. - М.:
Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. - 367 с.
[74] См.: Комментарий к ГК РСФСР /
Под ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садикова. - M., 1982.
[76] См., например: Гражданский
кодекс РФ. Ч. 1. Научно-практический комментарий / Под. ред. Т.Е. Абовой, А.Ю.
Кабалкина, В.П. Мозолина. M.: Статут, 1996. - 214 с.; Гражданское право: Учебник.
Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1997. - 480 с.;
Павлодский Е.А. Обеспечение исполнения обязательств поручительством // Закон. -
1995. - № 5. - С. 14-19.
[77] См.: Брагинский М.И.
Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство,
банковская гарантия, Комментарий к новому ГК РФ. - М., 1995. - 398 с.; Витрянский
B.B. Договор: порядок заключения.
Изменения и расторжения, новые типы (комментарий к новому ГК РФ). - М.:
Фаворит, 1995. - 218 с.