Исчерпывающий характер указанного перечня гарантирует защиту
прав и охраняемых законом интересов собственника, призван исключить случаи
произвола со стороны государства, административных и судебных органов. Этот
перечень четко вписан в общую логику динамики отношений собственности. Его
следует учитывать при рассмотрении любых спорных ситуаций, решения по которым
могут предполагать изъятие имущества у собственника. Если основание для изъятия
имущества не будет соответствовать требованиям ст. 235 ГК, в частности -
установленному в ней перечню, признать изъятие законным нельзя.
Глава 2. Вещные права в системе имущественных прав, ограниченные
вещные права
2.1 Понятие и признаки вещных прав
Вещные права оформляют и закрепляют
принадлежность вещей (материальных, телесных объектов имущественного оборота)
субъектам гражданских правоотношений, иначе говоря, статику имущественных
отношений, регулируемых гражданским правом. Этим они отличаются от
обязательственных прав, оформляющих переход вещей и иных объектов гражданских
правоотношений от одних участников (субъектов) к другим (динамику имущественных
отношений, т.е. собственно гражданский оборот), а также от исключительных прав,
имеющих объектом, например, нематериальные результаты творческой деятельности
(«интеллектуальной собственности»).
С этой точки зрения юридическую специфику вещных
прав составляет, во-первых, их абсолютный характер, отличающий их от
относительных, обязательственных прав. Поскольку управомоченному лицу здесь
противостоят (в качестве потенциальных нарушителей его прав и интересов) все
иные участники имущественного оборота («все третьи лица»), оно получает
абсолютные средства гражданско-правовой зашиты от любых их возможных
посягательств. В обязательственных отношениях в роли правонарушителя по
отношению к управомоченному лицу (кредитору) может выступить только обязанное
лицо (должник), в связи с чем и гражданско-правовая зашита кредитора
ограничивается их взаимосвязью.
Во-вторых,
все
вещные права оформляют непосредственное отношение лица к вещи, дающее ему
возможность использовать соответствующую вещь в своих интересах без участия
иных лиц. В обязательственных отношениях управомоченное лицо может удовлетворить
свой интерес лишь с помощью определенных действий обязанного лица (по передаче
имущества, производству работ, оказанию услуг и т.д.). Поэтому специфика вещных
прав традиционно усматривается в том, что их объектом могут служить только
вещи, и притом — индивидуально определенные, а поэтому с гибелью
соответствующей вещи автоматически прекращается и вещное право на нее. Объектом
же обязательственного права является поведение обязанного лица — должника,
причем обязанность последнего может переходить к другим лицам в порядке
правопреемства. Таким образом, вещные права получают свой, особый правовой
режим, отличный от режима обязательственных прав.
По объектам,
а также по содержанию и способам защиты вещные права отличаются также и от
исключительных прав (абсолютных по своей юридической природе), оформляющих
отношения интеллектуальной собственности. Здесь речь идет о правовом режиме
нематериальных по своей природе объектов — идеях, художественных образах,
решениях научно-технических задач, символах и т.п., хотя бы и выраженных в
определенной материальной форме (в рукописях, картинах, чертежах, на магнитной
ленте или дискете и т.д.). Такие объекты могут одновременно использоваться
несколькими (многими) лицами, включая их создателей, а отчуждение их
материальных носителей отнюдь не всегда означает одновременное отчуждение и
данных объектов. Поэтому их использование обычно происходит с помощью особых
договоров (лицензионного типа), а для защиты прав их создателей или обладателей
используются особые гражданско-правовые способы (ибо, например, обычный
виндикационный иск об истребовании содержащих новую научно-техническую
информацию чертежей от их незаконного обладателя вовсе не защитит интересы их
разработчика). Все это говорит об условности понятия «интеллектуальной» собственности.
Хотя ее объекты бесспорно являются товарами в экономическом смысле, их
присвоение и оборот (отчуждение) юридически оформляются иначе, чем присвоение и
оборот обычных вещей.
Исходя из характеристики, можно вывести понятие
вещного права. Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее
удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного
воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства.
Из
определения вещного права не следует, будто вещное право сводится к тому, что
закрепляет отношение лица к вещи. Если бы так обстояло дело, то вещное право на
роль права вообще не могло бы претендовать. Антитеза вещных и обязательственных
прав состоит в том, что в области вещных прав решающее значение для удовлетворения
интересов управомоченного имеют его собственные действия, в то время как в
области обязательственных прав удовлетворение интересов управомоченного
происходит, прежде всего, в результате действий обязанного лица. В то же время
в обоих случаях осуществление субъективного права, независимо от того,
относится ли оно к вещному или обязательственному, юридически обеспечивается
должным поведением обязанных лиц. Но если при осуществлении обязательственных
прав указанное обстоятельство видно невооруженным глазом (ясно, например, что
интерес кредитора в заемном обязательстве не будет удовлетворен до тех пор,
пока заемщик не вернет долг), то в области вещных прав поведение обязанных лиц
на первый план не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не
препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) действия по
осуществлению своего права. Иными словами, их обязанности по отношению к
управомоченному сводятся к пассивному недержанию. Но от этого они не становятся
менее значимыми. Стоит кому-то из обязанных лиц нарушить свою обязанность,
вторгнуться в сферу хозяйственного господства управомоченного лица, и в
осуществлении вещного права может произойти затор со всеми вытекающими из этого
последствиями: придется прибегать к мерам государственной охраны или к мерам
самозащиты, чтобы заставить обязанное лицо вести себя должным образом,
загладить последствия правонарушения и т.д.
Словом,
носитель вещного права не находится в безвоздушном пространстве, не остается с
вещью один на один, он всегда действует в сложной сети социальных связей и
отношений, в результате чего характер юридически значимого приобретает как его
собственное поведение, так и поведение окружающих его третьих лиц.
В юридической науке существует самый различный
набор признаков, присущих вещным правам, да и содержание этих признаков
раскрывают по-разному. Во многом это объясняется разноголосицей в определении
круга вещных прав: иногда этот круг определяют чрезмерно широко, в других
случаях слишком узко.
Если суммировать высказанные на сей счет
суждения, то в числе признаков вещного права чаще всего фигурируют указания на
то, что вещное право носит бессрочный характер; объектом этого права
является вещь; требования, вытекающие из вещных прав, подлежат
преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из
обязательственных прав; вещному праву присуще право следования и что, наконец,
вещные права пользуются абсолютной защитой.
Целый ряд из
перечисленных признаков не могут претендовать на роль общих для всех без исключения
вещных прав. Так, бессрочный характер из всех вещных прав присущ,
пожалуй, лишь праву собственности. С другой стороны, не все указанные признаки
могут быть отнесены только к вещным правам. Например, вещи могут быть объектом
не только вещных, но и обязательственных прав. В то же время объекты вещных
прав далеко не всегда сводятся к вещи. Известные сомнения вызывает и такой
признак, как преимущественное удовлетворение вещно-правовых требований. Так,
если Закон о несостоятельности (банкротстве) действительно исключал требования,
обеспеченные залогом, из состава конкурсной массы, за счет которой подлежат
удовлетворению требования остальных кредиторов, то ПС пошел в этом вопросе по
иному пути. В случае несостоятельности как индивидуального предпринимателя, так
и юридического лица, требования, обеспеченные залогом, хотя и отнесены к числу
привилегированных, подлежат все же удовлетворению в третью очередь (см.: п. 3
ст. 25; п. 1 ст. 64 и п. 3 ст. 65 ГК). По тому же пути идет и процессуальное
законодательство (ст. 421 ГПК). Видимо, не случайно законодатель из всех
признаков, якобы присущих вещным правам, закрепил только два: право
следования и абсолютный характер защиты (п. 3 и п. 4 ст. 216
ГК). Суть первого из указанных признаков сводится к тому, что переход нрава
собственности на имущество к другому лицу не является основанием для
прекращения других вещных прав на это имущество. Иными словами, право следует
за вещью. Отсюда и обозначение этого признака: право следования. Так, залог
сохраняется при переходе права на заложенное имущество к другому лицу (ст. 353
ГК). То же имеет место и при переходе к другому лицу права собственности на
имущество, сданное внаем: договор найма сохраняет силу и для нового
собственника.
Другой признак, получивший закрепление в законе,
состоит в том, что вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются
от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК. (Отмечу, что
согласно ст. 305 ГК владелец, не являющийся собственником, но имеющий право на
владение имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором,
пользуется против третьих лиц той же защитой, что и собственник. Защита
предоставляется ему и против самого собственника).
Оба эти признака (и право следования и абсолютный
характер защиты) свидетельствуют о шаткости позиции, занятой законодателем при
вычленении вещных прав, поскольку оба они могут быть присущи и правам, которые
лишь с большой натяжкой относятся к вещным, а то и вовсе не относятся к ним. Но
как бы там ни было, с позицией законодателя в этом вопросе приходится
считаться.
Выявляя
присущие вещным правам признаки, обращу внимание на субъектный состав
правоотношений, одним из элементов которых выступает соответствующее право. Для
всех вещных прав, разумеется, кроме права собственности, характерно то, что за
каждым из них как бы стоит фигура самого собственника. Поэтому носитель вещного
права находится не только в абсолютном правоотношении со всеми третьими лицами,
но и в относительном правоотношении с собственником, каковы бы ни были основания
возникновения и юридическая природа указанного правоотношения. Так, носитель
права хозяйственного ведения или права оперативного управления находится в
правоотношении с собственником соответствующего имущества. Носитель вещного
права может находиться в относительных правоотношениях и с третьими лицами. В
случаях, предусмотренных законом, относительные правоотношения могут возникать
и между носителями однородных по своей юридической природе вещных прав
(например, между участниками общей собственности).
Завершая
характеристику признаков, присущих вещным правам, обращу внимание на одно
положение, не очень четко сформулированное в п. 2 ст. 216 ГК. Вместе с тем оно
важно для понимания того, как соотносится право собственности с другими вещными
правами. Вот оно: «Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не
являющимся собственниками этого имущества». Не забывая о том, что вещные права
на имущество, в первую очередь, принадлежат его собственнику, поскольку именно
право собственности в системе вещных прав занимает главенствующее место,
попытаемся в этом положении разобраться. Речь идет о том, что собственник не
может быть одновременно носителем какого-либо ограниченного вещного права на ту
же вещь, что было бы несовместимо с полнотой и исключительностью права
собственности. Иными словами, одно лицо не может персонифицировать и право
собственности и ограниченное по своему содержанию вещное право. Применительно к
сервитутам - установленное законом ограниченное право пользования чужим
имуществом (например, право прохода по земельному участку соседа).
2.2
Соотношение норм гражданского и земельного законодательства при характеристике
вещных прав на землю
Как известно,
в гражданском праве гражданские права делятся на вещные и обязательственные.
Вещные права в земельном праве — одна из правовых форм реализации отношений
земельной собственности. Их обладателю они предоставляют возможность
непосредственно осуществить воздействие на земельный участок путем господства
над ним.
Право
собственности на землю является главенствующим в системе вещных прав на
земельные участки, поскольку только у собственника содержится полный набор
правомочий по владению, пользованию и распоряжению землей. Однако наряду с
правами собственности имеется ряд других правовых форм, составляющих титул прав
на землю, которые легализированы в современном российском законодательстве в
качестве вещных прав. Ими, в частности, являются право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного)
пользования им и сервитута.
Поскольку
вещные права на землю являются производными от права собственности, то можно
сделать вывод о том, что другие вещные права всегда уже права собственника. В
частности, если собственник обладает полной свободой владения, пользования и
распоряжения земельным участком, то землепользователь, к примеру, обязан
испрашивать разрешение на аренду или безвозмездную временную передачу
используемого земельного участка другому лицу у собственника этого участка.
Вещные права
обладают определенной зависимостью от правомочий собственника, без согласия
которого не может осуществляться часть правомочий, принадлежащих обладателю,
вещных прав на землю. В частности, согласие собственника необходимо испрашивать
на отдельные формы распоряжения земельным участком.
Вместе с тем
вещные права на землю обладают и определенной самостоятельностью, поскольку
переход права собственности на земельный участок к другому лицу не является
основанием прекращения вещных прав на этот участок (ч. 3 ст. 216 ГК РФ).
Лицо,
обладающее вещными правами на земельный участок, не является подчиненным
собственнику и имеет право на защиту от вмешательства последнего,
осуществляемого с нарушением закона, поскольку земельные правомочия
осуществляются субъектами земельных правоотношений своей волей, в своем
интересе (ч. 2 ст. 1 ГК РФ) и по своему усмотрению (ч. 1 ст. 9 ГК), а
произвольное вмешательство в чьи-либо частные дела недопустимо (ч. 1 ст. 1 ГК)
и подлежит судебной или административной защите (ст. 11 ГК). Более того, лицо,
обладающее вещными правами на землю, может предъявить иск о взыскании убытков и
денежной компенсации морального вреда, причиненных незаконным вмешательством
собственника земельного участка в дела лица, обладающего вещными правами на
земельный участок.
В отношениях
между отдельными представителями вещных прав они обладают таким же абсолютным характером,
как и право собственности на земельный участок. Все лица, попавшие в сферу
отношений по использованию земельного участка на основе вещных прав, обязаны
соблюдать права лица, обладающего вещным правом на земельный участок: не
допускать самовольного прохода или проезда по этому участку, если владелец его
ясно не обозначил такой подход; располагаться на этом участке или складировать
какие-либо предметы и др. В силу этого вещные права:
а) вытекают
из положений закона, а не из договорных и иных обязательств, и не могут быть
изменяемы по соглашению сторон. Иначе говоря, вещные обязательства исчерпывающе
определены законом и непредусмотренные законом отступления от них не
допускаются;
б) распространяются
на всех лиц, оказавшихся в сфере правового регулирования вещных прав, а не
только на лиц, связанных договорными обязательствами, вытекающими из этих
вещных прав. Например, лица, которым предоставлено право продвижения или
переезда через земельный участок, переданный собственником в пользование
конкретному лицу, обязаны соблюдать все правила эксплуатации этого участка:
определенные места передвижения, правила безопасности, запрет стоянок и т.п.
Вещные права
можно классифицировать по различным основаниям:
а) по видам
земель, принадлежащих тем или иным лицам на основе вещных прав. Например, право
пожизненного наследуемого владения фермера земельным участком имеет
значительную специфику по отношению к праву пожизненного наследуемого владения
участком гражданина, проживающего в городе, в силу целевого значения земель, на
которые распространяется это обладание;
б) по
лицам, обладающим вещными правами на земельный участок. В частности, если
правом пожизненного наследуемого владения обладают только граждане и иные
физические лица, то данным правом не обладают организации, которые не могут
являться субъектами наследственных правоотношений, за исключением случаев,
определенных законом;
в) по
интересам, во исполнение которых предусмотрены данные вещные права. Например,
сервитуты (права ограниченного пользования чужим земельным участком) могут быть
как публичными, так и частными в силу предназначенности их для публичных или
частных интересов. И если земельный участок, к примеру, предоставлен в своей определенной
части для проезда автомашин, то такой сервитут следует считать публичным,
поскольку он служит удовлетворению общественных потребностей; если же определенная
часть земельного участка используется для обслуживания мелиоративных
сооружений, предназначенных для орошения участка соседа, то такой сервитут
следует считать частным, предназначенным для удовлетворения интересов конкретного
субъекта правоотношений — соседнего землепользователя;
г) по
основаниям возникновения вещных прав. Так, если право пожизненного наследуемого
владения землей может возникнуть из наследственного завещания прежнего владельца,
то право сервитута устанавливается по соглашению сторон (соседствующих
землепользователей), а при недостижении такого соглашения — решением суда по иску
заинтересованной стороны.
Вещные права,
как и право собственности на земельный участок, объектом своих правомочий имеют
земельный участок, конкретно определенный на местности и имеющий
соответствующий кадастровый номер или статус. В силу этого возникновение,
изменение и прекращение вещных прав подлежит такой же государственной
регистрации, как и возникновение, изменение или прекращение прав собственности
на данный участок.
Поскольку
вещные права на земельный участок осуществляются при одновременном наличии
права собственности на этот участок, то происходит двойная регистрация данных
земельных прав: первоначальная и производная.
В третьей
главе мы рассмотрим вещные права на землю по отдельности.
В перспективах развития законодательства о
недвижимости предлагается ввести в систему вещных прав новый институт, условно
именуемый «право ограниченного владения земельным участком».
Полагаем, что допускать это вряд ли необходимо.
Можно согласиться с тем, что в гражданском
законодательстве следует проводить принцип «единой судьбы» земельного участка и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества посредством создания такого
правового регулирования, при котором собственник здания обязательно должен
иметь права на землю. Более того, следует поддержать наметившуюся в
нормотворческой деятельности тенденцию на создание «норм-ловушек», когда
однажды состоявшееся совпадение в одном лице собственника земельного участка и
расположенных на участке объектов приобретает характер неразрывной юридической
связанности. Верно отмечается, что при совершении сделок, которые влекут или
могут повлечь отчуждение здания или земельного участка, данные объекты
недвижимости должны выступать предметом сделки вместе. Как
следствие, «важно обеспечить одновременность регистрации перехода прав на
здание и на земельный участок или перехода прав на здание и возникновения права
на чужой земельный участок, на котором расположено здание».
О.М. Козырь и А.А. Маковская признают
существование такой ситуации, когда праву собственности на здание не соответствует
какое-либо право на земельный участок. Правоприменительная практика свидетельствует
о том, что подобные ситуации встречаются нередко. Причин тому много: и
несовершенство действующего законодательства, и неудовлетворительное качество
документального оформления сделок с недвижимостью, и попросту отсутствие
документов, что может быть вызвано самыми различными обстоятельствами. Для
таких случаев очень важно определить оптимальные формы правового реагирования,
строго следуя при этом отмеченному выше принципу «единой судьбы». По мнению
О.М. Козырь и А.А. Маковской, если собственник здания по тем или иным причинам
не имеет или не приобретает какого-либо права, на основании которого он мог бы
пользоваться земельным участком, необходимо обеспечить ему такое право.
Авторами предлагается использовать в таких случаях новую конструкцию вещного
права ограниченного владения земельным участком. Новое вещное право должно
стать своего рода палочкой-выручалочкой для многих владельцев недвижимости, не
обладающих правами на земельный участок либо не имеющих возможности доказать их
наличие, причем как в силу не зависящих от них обстоятельств, так и по причине
собственной халатности.
Изучение предложений по использованию нового вещного права
позволяет нам утверждать, что нет предпосылок для его использования либо
существуют иные способы разрешения поставленных практикой проблем.
2.3 Право хозяйственного ведения и оперативного управления
имуществом
Право
хозяйственного ведения и право оперативного управления составляют особую
разновидность вещных прав, не известную развитым правопорядкам. Это - вещные
права юридических лиц по хозяйственному и иному использованию имущества
собственника, чаще всего публичного. Они призваны оформить имущественную базу
для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических лиц -
несобственников, что невозможно в обычном, классическом имущественном обороте.
Появление
этих вещных прав в отечественном правопорядке связано с существованием
планово-регулируемой, огосударствленной экономики. Государство как собственник
основной массы имуществ, будучи не в состоянии непосредственно хозяйствовать с
принадлежащими ему объектами и одновременно не желая утратить на них право
собственности, объективно было вынуждено выпускать в имущественный оборот
"самостоятельные" юридические лица - "предприятия" и
"учреждения", закрепляя за ними свое имущество на некоем ограниченном
вещном праве. С 60-х гг. это право стало именоваться у нас правом оперативного
управления, а впоследствии (в законах о собственности) было разделено на более
широкое по содержанию "право полного хозяйственного ведения",
предназначенное для производственных "предприятий", и более узкое
"право оперативного управления", предназначенное для госбюджетных и
аналогичных им "учреждений".
В условиях
развития рыночных отношений и появления сильного частного сектора экономики
конструкции таких ограниченных вещных прав, как и их субъектов -
несобственников, обнаружили свои очевидные слабости и недостатки, скрытые
прежними условиями хозяйствования. Один из основных недостатков состоит в
значительных возможностях злоупотребления такими юридическими лицами (а точнее
говоря, их органами) предоставленной им собственником экономической свободой,
используемой отнюдь не в интересах собственника и даже не в интересах такой
организации, а с целью передачи имущества собственника в частный сектор на
убыточных для собственника условиях. Поэтому оба этих вещных права были
значительно сужены по сравнению со своими прототипами, закреплявшимися ранее в
законах о собственности.
Такой подход
вызван необходимостью более строгого контроля собственника, прежде всего
публичного (государственного или муниципального), за целенаправленным
характером деятельности созданных им юридических лиц - несобственников.
В целом же сохранение
названных вещных прав свидетельствует о переходном характере нашего
имущественного оборота, в свою очередь обусловленном переходным характером
самой экономики, которая неизбежно, но временно и в модифицированном виде
сохраняет определенные элементы прежней хозяйственной системы. К числу таких
элементов относятся и права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Ведь участниками нормальных рыночных отношений всегда являются собственники,
самостоятельно распоряжающиеся своим имуществом.
Право
хозяйственного ведения и право оперативного управления являются производными,
зависимыми от прав собственника и не могут существовать в отрыве от этого
основного права. Данным обстоятельством определяется их юридическая специфика.
Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть
только юридические лица, и притом не любые, а лишь существующие в специальных
организационно-правовых формах - предприятия и учреждения.
Характер
деятельности субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного управления
предопределяет и различия в содержании и объеме правомочий, которые их
обладатели получают от собственника на закрепленное за ними имущество. Право
хозяйственного ведения, принадлежащее предприятию как коммерческой организации,
в силу этого является более широким, нежели право оперативного управления,
которое может принадлежать либо некоммерческим по характеру деятельности
учреждениям, либо казенным предприятиям.
Объектами
этих прав являются имущественные комплексы, закрепленные на балансе
соответствующих юридических лиц (и остающиеся объектами права собственности их
учредителей). Закон специально оговаривает, что результаты хозяйственного
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном
управлении, в виде плодов, продукции и доходов, включая имущество,
приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договорам или иным
основаниям, поступают соответственно в хозяйственное ведение или в оперативное
управление предприятия или учреждения (п. 2 ст. 299 ГК). Из этого прямо
вытекает, что данное имущество становится объектом права собственности
учредителей предприятий и учреждений, а не самих этих юридических лиц. Ведь
имущественной базой для их появления, как правило, становится имущество
собственника-учредителя, находящееся у предприятия или учреждения на
ограниченном вещном праве.
Следовательно,
предприятие или учреждение ни при каких условиях не может стать субъектом права
собственности, что лишает всякой почвы рассуждения о возможности появления
"права собственности трудовых коллективов", "права собственности
работников" или их "коллективной собственности" на какую бы то
ни было часть имущества предприятия или учреждения, включая фонды участия в
прибылях ("фонды экономического стимулирования") или вещи, подаренные
учреждению частным собственником. Все это имущество остается (или становится)
объектом права собственности учредителя.
Право
хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество собственника
возникает у предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого
имущества, если иное не установлено законом, иным правовым актом или решением
самого собственника (п. 1 ст. 299 ГК). Таким моментом можно считать дату
утверждения баланса предприятия или поступления имущества по смете. Важность
этого момента связана с тем, что начиная с него на предприятие или учреждение
переходят обязанности по сохранности соответствующего имущества, закрепленного
за ними собственником, и они вправе и обязаны рассчитываться этим имуществом по
обязательствам перед своими кредиторами, тогда как учредитель-собственник по
общему правилу уже не отвечает этим имуществом перед своими кредиторами.
Прекращение
названных вещных прав происходит не только по общим основаниям прекращения
соответствующих правоотношений, но и в случаях правомерного изъятия имущества
собственником (по основаниям, допускаемым законом). Важно, что в соответствии с
п. 3 ст. 299 ГК в качестве таких общих оснований названы основания прекращения
права собственности. Это означает, что изъятие данного имущества помимо воли
самих предприятий и учреждений допустимо лишь в том же порядке и при тех же
условиях, что и изъятие имущества у собственников (ст. 235 ГК). Исключения из
этого правила составляют те случаи, которые отражают ограниченный характер прав
названных субъектов. Например, они не вправе прекращать свои правомочия путем
отказа от прав на имущество в порядке, предусмотренном ст. 236 ГК, ибо это
нарушает право собственности на данное имущество их учредителя.
В
соответствии со ст. 294 ГК право хозяйственного ведения - это право
государственного или муниципального унитарного предприятия владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах,
установленных законом или иными правовыми актами.
При этом
имущество данного предприятия по прямому указанию закона целиком принадлежит
его собственнику-учредителю (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК) и не делится ни в
какой-либо части, ни тем более полностью на "паи" или
"доли" его работников или "трудового коллектива". Это
обстоятельство подчеркивает и термин "унитарное", т.е. единое (единый
имущественный комплекс).
Субъектами
этого права могут быть только государственные или муниципальные унитарные
предприятия (но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними
федеральное имущество лишь правом оперативного управления). Объектом данного
права является имущественный комплекс (ст. 132 ГК), находящийся на балансе
предприятия как самостоятельного юридического лица.
Поскольку
имущество, передаваемое унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения,
выбывает из фактического обладания собственника-учредителя и зачисляется на
баланс предприятия, сам собственник уже не может осуществлять в отношении этого
имущества, по крайней мере, правомочия владения и пользования (а в определенной
мере и правомочие распоряжения). Следует учитывать и то, что имуществом,
находящимся у предприятий на праве хозяйственного ведения, они отвечают по
своим собственным долгам и не отвечают по обязательствам создавшего их
собственника, поскольку оно становится "распределенным"
государственным или муниципальным имуществом. Поэтому собственник - учредитель
предприятия (уполномоченный им орган) ни при каких условиях не вправе изымать
или иным образом распоряжаться имуществом (или какой-либо частью имущества)
унитарного предприятия, находящимся у него на праве хозяйственного ведения,
пока это предприятие существует как самостоятельное юридическое лицо.
В отношении
переданного предприятию имущества собственник-учредитель сохраняет лишь
отдельные правомочия, прямо предусмотренные законом (п. 1 ст. 295 ГК). Он
вправе:
во-первых,
создать предприятие-несобственника (включая определение предмета и целей его
деятельности, т.е. объема правоспособности, утверждение устава и назначение
директора); во-вторых, реорганизовать и ликвидировать его (только в этой
ситуации допускается изъятие и перераспределение переданного собственником
предприятию имущества без согласия последнего, но, разумеется, с соблюдением
прав и интересов его кредиторов); в-третьих, осуществлять контроль за
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию
имущества (в частности, проведение периодических проверок его деятельности);
в-четвертых, получать часть прибыли от использования переданного предприятию
имущества.
Конкретный
порядок осуществления этих прав должен предусматриваться специальным законом о
государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
Вместе с тем
теперь невозможно, как ранее, говорить о полной самостоятельности и свободе
унитарного предприятия за пределами перечисленных правомочий и возможностей
собственника-учредителя. Осуществление принадлежащих ему правомочий может быть
дополнительно ограничено специальным законом или даже иными правовыми актами
(т.е. указами Президента и постановлениями федерального Правительства). Из
правомочия распоряжения в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК теперь прямо изъята
возможность самостоятельного распоряжения недвижимостью, без предварительного
согласия собственника (в лице соответствующего комитета по управлению
имуществом). Продажа, сдача в аренду или в залог, внесение в качестве вклада в
уставный или складочный капитал обществ и товариществ и иные формы отчуждения и
распоряжения недвижимым имуществом унитарного предприятия без согласия
собственника не допускаются.
Что касается движимого
имущества, то им предприятие распоряжается самостоятельно, если только законом
либо иным правовым актом не будут предусмотрены соответствующие ограничения.
Закон, однако, не предусматривает и возможности для учредителя-собственника
произвольно ограничивать правомочия по владению и пользованию закрепленным за
унитарным предприятием имуществом, в частности изымать его без согласия такого
предприятия (если речь не идет о его ликвидации или реорганизации). Подобные
ограничения во всяком случае не могут устанавливаться ведомственными
нормативными актами.
Право
хозяйственного ведения сохраняется при передаче государственного или
муниципального предприятия от одного публичного собственника к другому (в чем
также проявляется его вещно-правовая природа). При переходе права собственности
на соответствующий имущественный комплекс к частному собственнику речь должна
идти о приватизации этого имущества, при которой предприятие-несобственник
обычно преобразуется в акционерное общество, что, в свою очередь, исключает
сохранение права хозяйственного ведения.
В
соответствии с п. 1 ст. 296 ГК право оперативного управления - это право
учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться
закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом,
в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением
имущества.
Субъектами
данного права теперь могут быть как унитарные (казенные) предприятия, строго
говоря, относящиеся к категории коммерческих организаций, так и финансируемые
собственниками учреждения, относящиеся к некоммерческим организациям.
Собственник-учредитель создает субъекты права оперативного управления,
определяя объем их правоспособности, утверждая их учредительные документы и
назначая их руководителей. Собственник может также реорганизовать или
ликвидировать созданные им учреждения (или казенные предприятия) без их
согласия.
Составляющие
право оперативного управления правомочия имеют строго целевой характер,
обусловленный выполняемыми учреждением (или казенным предприятием) функциями.
Собственник устанавливает таким юридическим лицам прямые задания по целевому
использованию выделенного им имущества (в частности, в утвержденной им смете
расходов учреждения). Он также определяет целевое назначение отдельных частей
(видов) имущества, закрепленных за субъектами права оперативного управления,
путем его распределения (в учетных целях) на соответствующие специальные фонды.
При этом имущество, включая денежные средства, числящееся в одном фонде, по
общему правилу не может быть использовано на цели, для которых существует
другой фонд (при недостатке последнего).
Объектом
рассматриваемого права является имущественный комплекс - все виды имущества,
закрепленного собственником за учреждением или приобретенного им в процессе
участия в гражданских правоотношениях. При этом собственник - учредитель вправе
изъять у субъекта права оперативного управления без его согласия излишнее, не
используемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по
своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК). Однако такое изъятие допускается лишь в
этих трех предусмотренных законом случаях, а не по свободному усмотрению
собственника.
Столь
"узкий" характер правомочий субъекта права оперативного управления
обусловлен ограниченным характером его участия в имущественном (гражданском)
обороте. Вместе с тем это обстоятельство не должно ухудшать положение его
возможных кредиторов. С учетом весьма ограниченных возможностей учреждения (или
казенного предприятия) распоряжаться закрепленным за ним имуществом
собственника закон предусматривает субсидиарную ответственность последнего по
долгам созданных им учреждений (или казенных предприятий), считая ее одной из
основных особенностей имущественно-правового статуса этих юридических лиц (п. 5
ст. 115, п. 2 ст. 120 ГК).
В зависимости
от субъектного состава право оперативного управления имеет и свои особенности
(разновидности). Они обусловлены различиями в содержании правомочия
распоряжения имуществом собственника, а также в условиях (порядке) наступления
его субсидиарной ответственности по долгам субъекта этого права. С этой точки
зрения следует различать право оперативного управления, признаваемое за
казенным предприятием и за финансируемым собственником учреждением.
Казенное
предприятие вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом по общему
правилу лишь с предварительного согласия собственника (Российской Федерации),
что свидетельствует о его весьма ограниченных возможностях самостоятельного
участия в гражданском обороте. Оно не вправе отчуждать или иным образом
распоряжаться ни движимым, ни недвижимым имуществом собственника без его
специального согласия, если только речь не идет о производимой им (готовой)
продукции (п. 1 ст. 297 ГК). В отношении последней закон устанавливает иной
порядок: этой продукцией казенное предприятие по общему правилу может
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом либо иными
правовыми актами.
Собственник
устанавливает также и порядок распределения доходов казенного предприятия, не
согласуя его с самим предприятием (п. 2 ст. 297 ГК), что отличает его
возможности от аналогичных возможностей по отношению к обычному унитарному
предприятию, где он лишь "вправе получить часть прибыли" от
использования унитарным предприятием его имущества.
Казенные предприятия
отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, а не только денежными
средствами (п. 5 ст. 113 ГК), ибо они все-таки являются производственными
предприятиями, постоянно участвующими в имущественном обороте. Однако при
недостатке у них имущества для погашения требований кредиторов Российская
Федерация несет по их долгам дополнительную (субсидиарную) ответственность, что
исключается для обычных унитарных предприятий - субъектов права хозяйственного
ведения (п. 5 ст. 115 ГК).
Учреждение в
соответствии с прямым указанием п. 1 ст. 298 ГК вообще лишено права
распоряжения, в том числе и отчуждения любого закрепленного за ним имущества,
если только речь не идет о денежных средствах, расходуемых им по смете в
строгом соответствии с их целевым назначением (а также о сделках дарения вещей,
совершаемых с согласия собственника имущества в соответствии с п. 1 ст. 576
ГК). Таким образом, учреждение по общему правилу даже с согласия собственника
не вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое
имущество собственника. При возникновении такой необходимости оно вправе
просить собственника о том, чтобы он сам (от своего имени) произвел отчуждение
принадлежащего ему имущества.
Кредиторы
учреждений могут требовать обращения взыскания не на все имущество этих
юридических лиц, а только на находящиеся в их распоряжении денежные средства.
При недостаточности последних для погашения обязательств к дополнительной
(субсидиарной) ответственности привлекается собственник-учредитель. Таким
образом, можно говорить о том, что имущество учреждений, за исключением
имеющихся у них денежных средств, забронировано от взыскания кредиторов. Это
ограничение имущественной базы ответственности учреждений является прямым
следствием весьма ограниченного характера предоставленных им как некоммерческим
организациям прав участия в имущественном обороте.
Особенностью
правового положения учреждения как финансируемой собственником некоммерческой
организации является возможность осуществления им "приносящей доходы"
(т.е. предпринимательской) деятельности в соответствии с учредительными
документами, т.е. с закрепленным в них разрешением собственника. Полученные от
ведения такой деятельности доходы и приобретенное за их счет имущество
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются им на
отдельном балансе (п. 2 ст. 298 ГК).
Данное
правило закона обусловлено широко встречающимися в практике недостатками
финансирования собственниками, прежде всего публичными, всех необходимых
потребностей созданных ими учреждений. Этим и вызвана необходимость более
широкого участия учреждений-несобственников в имущественном обороте в роли,
весьма близкой к роли унитарных предприятий. В связи с реализацией указанной
возможности учреждение получает два вида имущества, закрепленных за ним на
разном правовом режиме и даже по-разному оформленных.
Одна часть
имущества учреждения, полученная им от собственника по смете, находится у него
на праве оперативного управления. Другая часть, "заработанная" самим
учреждением и учитываемая на отдельном балансе, поступает в его
"самостоятельное распоряжение". Можно ли считать это
"распоряжение" особым вещным правом, существующим наряду с правами
оперативного управления и хозяйственного ведения?
При ответе на
этот вопрос следует учитывать как отмеченные ранее признаки ограниченных вещных
прав, так и подход законодателя к оформлению рассматриваемого права. Впервые
"право самостоятельного распоряжения" учреждением полученными им
доходами и приобретенным за их счет имуществом появилось в п. 4 ст. 5 российского
Закона о собственности 1990 г. В п. 2 ст. 48 Основ гражданского
законодательства 1991 г. было прямо указано, что данное имущество принадлежит
учреждению на праве полного хозяйственного ведения. Такой подход ясно показал
нежелание законодателя искусственно создавать новые ограниченные вещные права,
не известные обычному имущественному обороту.
Не случайно
также нигде в ГК не раскрывается содержание этого права, а правила о нем
помещены в гл. 19 ГК, прямо озаглавленной "Право хозяйственного ведения,
право оперативного управления" и не содержащей правил ни о каких иных
вещных правах. А ведь перечень вещных прав в отличие от прав обязательственных
является закрытым и не может включать права, содержание которых прямо не
раскрыто законом. Необоснованным поэтому представляется рассмотрение данного
права в качестве особого, самостоятельного вещного права.
В
судебно-арбитражной практике имеется взгляд, согласно которому право
оперативного управления учреждения в отношении полученного в результате
самостоятельной деятельности имущества "расширено" законом за счет
правомочия самостоятельного распоряжения им (и которое в действительности тоже
является ограниченным). Иначе говоря, "право самостоятельного распоряжения"
рассматривается, по сути, как еще одна разновидность права оперативного
управления, субъект которого в данном случае приобретает некоторые
дополнительные правомочия в отношении части закрепленного за ним имущества. Но
при этом учредитель-собственник в соответствии с п. 2 ст. 120 ГК несет
субсидиарную ответственность по всем обязательствам своего учреждения при
недостатке у последнего денежных средств (а полученное за счет самостоятельных
доходов имущество также становится, следовательно, забронированным от взыскания
кредиторов, с чем, по существу, вряд ли можно согласиться).
К сожалению,
не вполне четкая формулировка п. 2 ст. 298 ГК дает основания и для такого
подхода. При его принятии учреждения получают весьма льготный режим в отношении
самостоятельно приобретенного ими имущества, а субсидиарная ответственность их
учредителей - собственников существенно расширяется. Такое положение можно было
бы признать достаточно выгодным как для самих учреждений, так и для их
кредиторов, если бы в роли учредителей в подавляющем большинстве случаев не
выступали публичные собственники с бюджетными средствами как основным объектом
возможного взыскания. Это положение также заставляет усомниться в
обоснованности данного подхода.